Sdílení poznámky:
Obsah
Typ obsahu
Svoboda myšlení a svědomí
Pl. ÚS 42/02
> Výklad i sebestarších trestněprávních norem, je-li díky využitelnému
procesnímu prostředku prováděný soudem dnes s důsledky pro posouzení trestního postihu osoby, tedy s
důsledky zasahujícími do osobní sféry takové osoby, nemůže být proveden bez ohledu na dnes platné
hodnoty a principy demokratického právního státu tak, jak jsou vyjádřeny v ústavním
pořádku ČR. Jen takto omezeně, hodnotově diskontinuálně, lze chápat kontinuitu se "starým právem",
jehož aplikace (zákonnost) je předmětem soudobého řízení o stížnosti pro porušení zákona.
konstitutivní
Svoboda svědomí se projevuje v rozhodnutích jednotlivce učiněných v
určitých konkrétních situacích, tedy "tady a teď", pociťovaných jako hluboce prožitá povinnost.
Strukturálním znakem svědomí je kromě souvztažnosti k normě a zároveň k situaci i osobní prožitek
bezpodmínečné povinnosti.
Svoboda svědomí patří k tzv. základním právům absolutním, která nelze
omezit obyčejným zákonem. V případě konfliktu právní normy s konkrétně uplatňovanou svobodou svědomí
je třeba vážit, zda prosazení se svobody svědomí nezasáhne do základních práv třetích osob, anebo
zda prosazení svobody svědomí nebrání jiné hodnoty či principy obsažené v ústavním pořádku ČR
(ústavně omezení základních práv a svobod). <
imanentní
Ústavní soud
rozhodl dnešního dne v plénu ve věci
ústavní stížnosti V. W. (V.), zastoupeného JUDr. L. M., advokátem, proti usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 17. 10. 2002, sp. zn. 15 Tz 47/2002,
takto: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2002, sp. zn.
15 Tz 47/2002, se ruší pro rozpor s
čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod.
Odůvodnění
I.
Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 11. 2002 se stěžovatel domáhá
zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2002, sp. zn.
15 Tz 47/2002, kterým byla zamítnuta stížnost pro
porušení zákona podaná ministrem spravedlnosti ve prospěch stěžovatele.
Stěžovatel byl rozsudkem bývalého Nižšího vojenského soudu v Brně PSP 47 ze dne 7.
1. 1954, sp. zn. T 2/54, uznán vinným ze spáchání trestného činu vyhýbání se služební povinnosti
podle § 270 odst. 1 písm. b) zákona č.
86/1950 Sb., trestní zákon. Tohoto činu se měl dopustit tím, že dne 1. 11. 1953 si odmítl
obléci stejnokroj, převzít přidělenou zbraň a konat vojenskou službu, přičemž se odvolával na své
náboženské přesvědčení. Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce dva a půl
roku a současně s tím byla vyslovena na dobu tří let ztráta čestných práv občanských a ztráta práv
uvedených v § 44 odst. 2 trestního zákona č.
86/1950 Sb.
Proti tomuto rozsudku, který nabyl právní moci dne 7. 1. 1954, podal ministr
spravedlnosti ve prospěch stěžovatele stížnost pro porušení zákona, v níž argumentoval tím, že
rozsudkem byl porušen zákon v ust. § 2 odst. 3
zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve vztahu k ustanovení
§ 270 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/1950
Sb., trestní zákon, a to z důvodů uvedených v ustanovení
§ 1 odst. 1 a
odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o
soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.
Příslušný senát Nejvyššího soudu projednal stížnost pro porušení zákona dne 29. 5.
2002, přičemž usnesením sp. zn. 11 Tz 205/01 rozhodl s ohledem na dosavadní rozdílnou rozhodovací
praxi senátů Nejvyššího soudu o postoupení věci velkému senátu trestního kolegia. Za klíčovou otázku
označil to, zda na jednání stěžovatele lze nahlížet jako na trestný čin, anebo, zda jím stěžovatel
jen realizoval Ústavou garantovanou
náboženskou svobodu, avšak v rozporu s Ústavou
uloženými povinnostmi vůči státu a společnosti.
V odůvodnění napadeného usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 17. 10.
2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002 tento především uvedl,
že správnost napadeného rozhodnutí i správnost předcházejícího řízení posuzuje v řízení o stížnosti
pro porušení zákona , tj. podle skutkového a právního stavu, který existoval v době, kdy bylo
rozhodnutí napadené stížností pro porušení zákona vydáno.
ex tunc
Ustanovením § 2 odst. 1
zákona o soudní rehabilitaci byla přímo ze zákona zrušena odsuzující rozhodnutí za takové
činy, které byly prohlášeny za trestné činy v rozporu s principy demokratické společnosti
respektující občanská politická práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních
dokumentech a mezinárodních právních normách. Trestný čin vyhýbání se služební povinnosti podle
§ 270 odst. 1 písm. b) trestního zákona č.
86/1950 Sb. není uveden v ustanovení §
2 odst. 1 zákona o soudní rehabilitaci. Vzhledem k tomu nelze podle odůvodnění napadeného
usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu považovat odsouzení stěžovatele za nezákonné jen proto, že
se při jeho spáchání odvolával na své náboženské přesvědčení. Jestliže zákonodárce nepovažoval za
nutné takové odsouzení zrušit přímo ze zákona, pak nejde o čin, jehož prohlášení za trestný čin by
samo o sobě odporovalo mezinárodním dokumentům, mezinárodním právním normám a principům demokratické
společnosti respektující zaručená občanská politická práva a svobody. Proto podle Nejvyššího soudu
ani odsouzení pro uvedený trestný čin nelze samo o sobě pokládat za neslučitelné s demokratickými a
právními principy a bez dalšího v něm spatřovat porušení zákona.
II.
Stěžovatel v ústavní stížnosti především namítá, že Nejvyšší soud se nezabýval
konkrétním trestním případem, nýbrž vyslovoval obecné úvahy o tom, zda v dané době mohlo dojít k
oprávněnému trestnímu postihu za trestný čin vyhýbání se služební povinnosti, že zcela přehlédl
právní názor Ústavního soudu vyjádřený zejména v nálezu ve věci sp. zn.
II. ÚS 285/97, zcela pominul otázku speciálního
subjektu a skládal se i ze soudců, kteří měli být z jednání vyloučeni.
Podle názoru stěžovatele není existence zákonné povinnosti sama o sobě dostatečným
důvodem k omezení náboženské svobody. Podle stěžovatele musí být splněny další předpoklady, tj. že
vojenská služba by musela sloužit k zajištění práv a svobod ostatních lidí a musela by odpovídat
spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.
Těmto požadavkům však vojenská služba v komunistickém režimu nemohla vyhovět. Vojenská služba, jak
stěžovatel uvedl, vůbec nesloužila k zajištění práv a svobod ostatních lidí, ale měla sloužit k
ozbrojené ochraně režimu, který systematicky a trvale porušoval lidská práva, byl zločinný,
nelegitimní a zavrženíhodný. Z tohoto hlediska byla podle názoru stěžovatele jeho náboženská svoboda
nadměrně omezena nejen ve smyslu čl. 18
a čl. 29 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských
práv
(dále jen Deklarace), ale také čl. 9 odst.
1 a 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod (dále jen Úmluva).
Stěžovatel se dále domnívá, že pro posouzení jeho případu není rozhodující, zda
ministr spravedlnosti podal nebo nepodal stížnost i v jiných případech, ve prospěch osob, které
jednaly stejně jako on, nicméně z jiných pohnutek. Nejvyšší soud sice ve svém rozhodnutí odkazuje na
čl. 1,
čl. 2 odst. 1 a
článek 3 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod, nicméně podle názoru stěžovatele svým rozhodnutím právě tato ustanovení porušil, když
je aplikoval tak, jako by se stěžovatel domáhal výhod na úkor jiných subjektů. Naopak stěžovatel se
cítí být diskriminován, přičemž v ústavní stížnosti poznamenal, že žádná mezinárodní smlouva, ani
vnitrostátní úprava nerozlišují, zda někdo odmítl vojenskou službu kvůli tomu, že má určité
náboženské přesvědčení, či nikoliv.
Stěžovatel se rovněž domnívá, že Nejvyšší soud porušil napadeným rozhodnutím právo
na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1
Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.
Podle jeho názoru měl velký senát, jemuž byla věc předložena za účelem sjednocení právního názoru
zastávaného různými senáty Nejvyššího soudu, analyzovat právní závěry v obdobných dřívějších
rozhodnutích, nikoliv jen "opsat" předchozí zamítavá rozhodnutí 5. senátu trestního kolegia
Nejvyššího soudu.
Stěžovatel rovněž nesouhlasí s názorem Nejvyššího soudu, podle něhož mu postupem
náčelníka Vojenského obvodového soudu v Brně, který na dotaz stěžovatelovy právní zástupkyně uvedl
zavádějící informaci o soudní rehabilitaci, nebylo bráněno v uplatnění jeho práva na soudní
rehabilitaci. Stěžovatel se domnívá, že jeho tehdejší právní zástupkyně neučinila neformální dotaz,
ale dotaz oficiální, a povinností náčelníka bylo jednat podle ustanovení
§ 52 tr. řádu, tj. jednat tak, jak to
vyžaduje význam a výchovný účel trestního řízení. Stěžovatel proto jednal v dobré víře, že
náčelníkova odpověď je správná a návrh na soudní rehabilitaci nepodal.
S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti se stěžovatel domnívá, že Nejvyšší
soud svým rozhodnutím porušil jeho ústavně zaručená práva podle
čl. 18 a
čl. 29 Deklarace,
čl. 9 odst. 1
a 2,
čl. 6 odst. 1 Úmluvy
a čl. 36 odst. 1 Listiny.
Podáním ze dne 17. 3. 2003 doplnil stěžovatel svou ústavní stížnost tak, že vytkl
také porušení práva na svobodu svědomí podle
čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to z důvodů, které jsou rozvedeny v
odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003 sp. zn.
I. ÚS 671/01.
III.
Na výzvu Ústavního soudu se k podané ústavní stížnosti vyjádřil jako účastník
řízení Nejvyšší soud. Předseda velkého senátu ve svém vyjádření uvedl, že stížnost pro porušení
zákona ve prospěch V. W. (V.) byla postoupena k rozhodnutí velkému senátu z důvodu sjednocení
rozhodovací praxe senátů trestního kolegia. Senáty Nejvyššího soudu zaujímají k dané otázce dva
názory.
Podle jednoho nelze odsouzení za trestný čin vyhýbání se služební povinnosti podle
§ 270 odst. 1 písm. b) tr. zák. č. 86/1950
Sb. pokládat samo o sobě za neslučitelné s demokratickými a právními principy a bez dalšího v
něm shledávat porušení zákona, třebaže k původnímu odsouzení došlo v období od 25. února 1948 do 1.
ledna 1990 za skutek spáchaný po 5. květnu 1945. Žádné výslovně uvedené právo odmítnout plnění
zákonných povinností vůči státu, včetně povinnosti vojenské, nezakládá podle tohoto názoru ani
Všeobecná deklarace lidských práv, ani mezinárodní smlouvy o lidských právech, a i v demokratických
státech je takový trestní postih přípustný dokonce i v případech, kdy neexistuje možnost
alternativní služby.
Druhý názor je postaven na přesvědčení, že za situace, kdy neexistovala
alternativa k výkonu základní vojenské služby pro případ, že by její výkon vedl k popření
náboženského přesvědčení občana, nebylo možno jeho čin, kterým realizoval ústavou a mezinárodními
úmluvami zaručené svobody, pokládat za trestný čin.
Jak dále uvedl předseda
velkého senátu, skončila snaha o sjednocení dosavadní nejednotné praxe senátů vítězstvím prvního
názoru, ač tento názor převážil v devítičlenném velkém senátu nejtěsnější možnou většinou. Předseda
velkého senátu ve svém stanovisku vyjádřil pochybnost o dostatečné reprezentativnosti názoru, který
v napadeném rozhodnutí převážil, zvláště s ohledem na skutečnost, že některé senáty byly ve velkém
senátu zastoupeny více než jedním soudcem.
IV.
Vedlejší účastník řízení o ústavní stížnosti, ministr spravedlnosti, vyjádřil s
napadeným rozhodnutím ve svém stanovisku ze dne 16. 1. 2003 nesouhlas. Ministr spravedlnosti se
domnívá, že v případě stěžovatele došlo k porušení ustanovení
§ 2 odst. 3 zákona č. 87/1950 Sb.,
trestní řád, ve vztahu k ust. § 270 odst. 1
písm. b) trestního zákona č. 86/1950 Sb., a to z důvodů uvedených v ustanovení
§ 1 odst. 1 a
2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci.
Ministr spravedlnosti se domnívá, že došlo k porušení rovnosti podle čl.
(správně §) 1 tehdy platné
Ústavy, neboť nerovnoměrnost mezi přiznanými
právy a uloženými povinnostmi zcela jednoznačně stavěla do nevýhodné pozice všechny občany, kteří
chtěli výkon ústavně zaručené náboženské svobody prakticky realizovat oproti těm, jejichž
přesvědčení postrádalo duchovní dimenze. V té době platný ústavní zákon č.
150/1948 Sb., tzv.
Ústava 9. května, přiznávala v čl. (správně
§) 16 odst. 1 každému občanu státu právo volby jakékoliv náboženské víry; na druhé straně striktně
vymezila v § 34 odst. 1
a 2 i základní povinnosti občana ke
státu, mezi nimiž je i povinnost související s obranou vlasti. Za tohoto stavu měl stěžovatel
možnost dostát svému náboženskému přesvědčení pouze za cenu trestněprávních důsledků, při nichž se
jako věřící dostal do rozporu se svými povinnostmi občana při obraně státu.
V.
Vzhledem k tomu, že o stížnosti pro porušení zákona rozhodoval velký senát
trestního kolegia Nejvyššího soudu, je v souladu s usnesením pléna Ústavního soudu publikovaného
jako sdělení Ústavního soudu č. 8/2001 Sb., k
projednání ústavní stížnosti proti tomuto rozhodnutí příslušné plénum Ústavního soudu.
Poté co Ústavní soud zjistil, že ústavní stížnost splňuje všechny formální
náležitosti a že byla podána včas, přistoupil k jejímu meritornímu posouzení.
VI.
1.
Ústavní stížností je napadeno shora označené rozhodnutí Nejvyššího soudu, v němž
Nejvyšší soud vycházel z teze, dle níž v řízení o stížnosti pro porušení zákona posuzuje "správnost"
(správně zákonnost) napadeného rozhodnutí i "správnost" (správně zákonnost) předchozího řízení , tedy dle skutkového a právního stavu v době, kdy bylo napadené rozhodnutí vydáno, popř. kdy
bylo konáno řízení, jež tomuto rozhodnutí předcházelo, nova (nové skutečnosti a důkazy) jsou
nepřípustná.
ex
tunc
Tato výchozí teze není však dle názoru Ústavního soudu uplatnitelná beze zbytku.
Výklad i sebestarších trestněprávních norem, je-li díky využitelnému procesnímu prostředku prováděný
soudem dnes s důsledky pro posouzení trestního postihu osoby, tedy s důsledky zasahujícími do osobní
sféry takové osoby, nemůže být proveden bez ohledu na dnes platné hodnoty a principy
demokratického právního státu tak, jak jsou vyjádřeny v ústavním pořádku ČR. Jen takto omezeně,
hodnotově diskontinuálně, lze chápat kontinuitu se "starým právem" (viz nález Ústavního soudu
Pl. ÚS 19/93 - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu
ČR, sv. 1, č. 1, vyhlášený pod č. 14/1994
Sb.), jehož aplikace (zákonnost) je předmětem soudobého řízení o stížnosti pro porušení
zákona.
konstitutivní
Obdobně se k aplikaci "starého práva" vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva
(rozhodnutí ve věci Streletz, Kessler, Krenz v. SRN ze dne 22. 3. 2001), když mj. uvedl, že "soudy
státu, který nahradil dříve existující stát, nemohou být kritizovány za aplikaci a interpretaci
tehdy platných právních norem prováděnou ve světle principů ovládajících stát podléhající principu
panství práva (rule of law)". Ještě pregnantněji je tato idea rozvedena ve stanovisku soudce
Levitse, doplňujícím odůvodnění uvedeného rozhodnutí. Uvedl : "zdá se, že a aplikace
práva závisí všeobecně na politickém režimu, v němž právo funguje jako subsystém. (...) Rozdíly v
interpretaci a aplikaci práva mezi demokratickým a socialistickým systémem pokrývají všechny
důležité elementy práva. (...) To nás přivádí k otázce, zda po změně politického režimu ze
socialistického na demokratický je legitimní aplikovat "staré" právo (...) takovými interpretačními
a aplikačními postupy, které jsou inherentní novému demokratickému politickému režimu. Chci říci, že
dle mého názoru, není jiné řešení možné. Demokratické státy mohou povolit svým institucím aplikovat
právo, mající původ v předdemokratickém režimu, pouze takovým způsobem, který je inherentní
demokratickému politickému řádu (ve smyslu, ve kterém je tento pojem vykládán v tradičních
demokraciích). Užití jiných metod aplikace práva (z nichž vyplývá dosažení odlišného výsledku z
téhož právního textu) by poškodilo samotné jádro "ordre public" demokratického sátu. (...) Důsledně
vzato, a aplikace právních norem socialistickou nebo jinou nedemokratickou metodologií
(s netolerovatelnými důsledky pro demokratický systém) by měla být z pohledu demokratického systému
považována za vadnou. (...) Dle mého názoru jde o výzvu, která je odvozena z inherentní univerzality
lidských práv a demokratických hodnot, jimiž jsou vázány všechny demokratické instituce.
Přinejmenším od dob Norimberského procesu je této koncepci demokratického řádu ve světě velmi dobře
rozuměno a proto je předvídatelná pro každého".
interpretace
interpretace
S názorem vyjádřeným soudcem Levitsem se Ústavní soud plně ztotožňuje.
2.
Vzhledem k tomu, že v řízení o stížnosti pro porušení
zákona měla být přezkoumávána zákonnost řízení a rozhodnutí označeného shora ve vztahu k
odsuzujícímu rozsudku (rovněž označeného shora) za trestný čin vyhýbání se služební povinnosti, je
zapotřebí zkoumat, zda napadeným rozhodnutím Nejvyššího soudu nedošlo k porušení základních práv
stěžovatele, včetně jeho základního práva na svobodu svědomí, která je obsažena v
čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod.
a) Svoboda svědomí má význam pro demokratický právní stát
respektující liberální myšlenku přednosti odpovědné důstojné lidské bytosti před státem - tj.
myšlenku úcty (respektu a ochrany) státu k právům člověka a občana
(čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR). Naopak je
příznačné pro totalitní politické režimy, že nerespektují autonomii svědomí jednotlivce, když se
pokoušejí i za pomoci represivní trestní politiky potlačovat svobodu svědomí jednotlivce, a tak jej
nutí k přijetí vůle vládnoucích, která si činí nárok na jediné možné dobré rozhodnutí a v tomto
smyslu jediné etické rozhodnutí. Tento trend lze sledovat i v československé, resp. české ústavní
rovině. Tak ústavní listina č. 121/1920 Sb.,
stejně jako současná Listina základních práv a svobod, nepředpokládala možnost zákonného omezení
svobody svědomí, kterou výslovně obsahovala. Tzv. Ústava 9. května č.
150/1948 Sb. sice v
§ 15
svobodu svědomí deklarovala, avšak zároveň ji negovala tím, že stanovila, že svoboda svědomí nemůže
být důvodem k odepření splnění občanské povinnosti, kterou stanovil obyčejný zákon. Ústava
Československé socialistické republiky č. 100/1960
Sb. již svobodu svědomí vůbec nezmiňuje.
konstitutivní
Svoboda svědomí se projevuje v rozhodnutích jednotlivce učiněných v určitých
konkrétních situacích, tedy "tady a teď", pociťovaných jako hluboce prožitá povinnost. Nejde tedy o
postoj jednotlivce k abstraktním problémům platný jednou provždy a ve všech situacích. V rozhodnutí
diktovaném svědomím jde o splynutí pro jednotlivce závazné mravní normy s jím vyhodnocenou situací.
Jde tedy o integraci poznané normy s posouzením skutkového stavu. Rozhodnutí diktované svědomím
spočívá na existenci svědomí samotného, nikoliv na specifických náboženských či ideologických
představách. Strukturálním znakem svědomí je kromě souvztažnosti k normě a zároveň k situaci i
osobní prožitek bezpodmínečné povinnosti.
Z uvedeného vyplývá, že svobodu svědomí nelze zaměňovat se svobodou víry ani se
svobodou náboženskou. Na rozdíl od těchto svobod je rozhodnutí diktované svědomím vždy konkrétním,
neboť jeho předmětem je konkrétní chování v konkrétní situaci. , obecné nebo absolutní
mohou být jen důvody nebo maximy, které spoluvytvářejí normu, již svědomí v daný okamžik akceptuje.
Rozhodnutí diktované svědomím v nich může nalézt normativní odůvodnění, které se uplatní při řešení
konfliktu mezi takovým principem či maximou a právní normou zavazující k opaku. Situace je ovšem
vždy individualizovaná časem, místem a konkrétními okolnostmi. Podstatné je, že jde o vážné, mravní,
na kategorie dobro a zlo orientované rozhodnutí [srovnej např. rozhodnutí Ústavního soudu SRN in
BVerfGE 12, 45 (55)], které jednotlivec prožívá jako závaznou povinnost či jako bezpodmínečný příkaz
k určitému chování.
Abstraktní
Ve specifickém mravním charakteru a v jeho vztahu k osobní morální pravdivosti či
opravdovosti, která rozhodnutí propůjčuje bezpodmínečnost, spočívá rozlišení mezi rozhodnutím
učiněným toliko poukazem na motivaci politickou či ideologickou (jde o externí veličiny nepromítnuté
do vnitřní morální roviny) nebo na psychický stav (který existuje bez nutnosti činit morální soud).
b) Svoboda svědomí patří k tzv. základním právům absolutním, tj. k takovým, která
nelze omezit obyčejným zákonem, jehož účelem by bylo omezit takové absolutní základní právo, v tomto
případě svobodu svědomí. Každý zákon z jedné strany vyjadřuje veřejný zájem a z druhé strany
formuluje i mravní přesvědčení parlamentní většiny, díky níž byl přijat, a tímto způsobem formuluje
mravní přesvědčení většiny společnosti, jejímž odrazem je složení parlamentu. Je-li individuální
svědomí v rozporu s určitou právní normou, zajisté taková skutečnost nemůže mít za následek
nezávaznost takové právní normy, byť i jen ve vztahu k osobě, jíž svědomí velí konkrétní právní
normu nerespektovat. Svoboda svědomí však může mít vliv na uplatnitelnost či vynutitelnost takové
právní normy ve vztahu k těm, jejichž svědomí se příčí. Při zvažování, zda se v případě takového
konfliktu právní normy s konkrétně uplatňovanou svobodou svědomí má prosadit posléze jmenovaná
svoboda svědomí, je třeba zvážit, zda by takové rozhodnutí nezasáhlo do základních práv třetích
osob, anebo zda prosazení svobody svědomí nebrání jiné hodnoty či principy obsažené v ústavním
pořádku ČR jako celku (ústavně omezení základních práv a svobod).
imanentní
VII.
Zásadně je věcí Nejvyššího soudu posoudit, zda rozhodnutím napadeným stížností pro
porušení zákona byl porušen zákon. Úkolem Ústavního soudu je posouzení toho, zda Nejvyšším soudem
zvolená zákonných ustanovení neporušuje základní práva a svobody stěžovatele, resp.
posouzení toho, zda lze případně nalézt takovou interpretaci aplikovaných ustanovení zákona, která
by základní práva a svobody stěžovatele neporušovala.
interpretace
Ústavní stížnost je důvodná, neboť napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu nevzalo
přiměřeně v úvahu základní právo stěžovatele plynoucí z
čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a
svobod na svobodu svědomí, chápanou ve shora uvedeném smyslu a rozsahu. Ač totiž stěžovatel
poukazoval na své náboženské přesvědčení, odmítnutí (vyhýbání se) služební (vojenské) povinnosti,
bylo reálně projeveným osobním rozhodnutím diktovaným svědomím, na kterém se maximy plynoucí z víry
či náboženského přesvědčení stěžovatele toliko podílely.
Dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, týkající se povinnosti nastoupit
vojenskou službu se základními právy, se soustředila především na rozpor této povinnosti se svobodou
náboženského vyznání (srov. rozhodnutí ve věcech sp. zn. II.
ÚS 285/97, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, sv. 12, č. 117; a sp. zn.
II. ÚS 187/2000, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního
soudu ČR, sv. 21, č. 40). Z důvodu odlišnosti svobody svědomí a svobody náboženského přesvědčení,
vyložené shora, Ústavní soud zkoumal nejprve vztah napadených rozhodnutí ke svobodě svědomí ve
smyslu čl. 15 odst. 1 Listiny. Ústavní
soud je totiž toho názoru, že odmítnutí nastoupit vojenskou službu lze učinit i z důvodů
nesouvisejících s náboženským přesvědčením a že i takovou svobodu
Listina chrání.
kolize
Nejvyšší soud nedostál povinnosti posoudit zákonnost stížností pro porušení zákona
napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, ve světle
čl. 15 odst. 1 Listiny, kterou měl z
důvodů uvedených shora. Skutečnost, že tzv. Ústava
9. května odepřela svobodě svědomí charakter tzv. absolutního práva, plynula již z podstaty
politického režimu nastoleného v únoru 1948. Nové omezení svobody svědomí přerušilo kontinuitu
chápání svobody svědomí jako absolutního práva tak, jak ji chránila ústavní listina z roku 1920.
Poúnorová ústavní konstrukce svobody svědomí se právně filosoficky odchyluje od vývoje základních
práv, který započal norimberským tribunálem a pokračoval přijetím Všeobecné deklarace lidských práv.
Pro demokratický právní stát, jímž Česká republika má být podle normativního
příkazu plynoucího z čl. 1 odst. 1
Ústavy, je nepřijatelné, aby Nejvyšší soud vykládal
§ 267 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb.,
ve znění novel, trestní řád, tak, že přezkumem zákonnosti napadeného rozhodnutí se rozumí výklad
aplikovaného "starého práva" v souladu s někdejší dobovou judikaturou. Ze stejného důvodu také není
možné, aby při úvahách o tom, zda stížností pro porušení zákona napadené původní rozhodnutí je
zákonné, nebral v úvahu a nevážil základní práva a principy českého ústavního pořádku, do nichž bylo
napadeným rozhodnutím zasaženo. Ignorování těchto referenčních norem a principů činí napadené
rozhodnutí Nejvyššího soudu nejen vadným pro porušení subjektivního práva stěžovatele, nýbrž, a to
Ústavní soud považuje za nutné nad rámec posuzované věci podotknout, i nesrozumitelným pro
společnost, neboť podrývá její právní, resp. ústavní vědomí a přispívá k existující nedůvěře v
soudnictví v tom smyslu, že české soudy nedokáží ochránit práva občanů ve vztahu ke státní moci,
když se projevila excesivně. Tak se zmenšuje důvěra v materiálně chápanou demokratickou právní
státnost České republiky. Nemá-li princip právní kontinuity působit destruktivně ve vztahu k české
ústavní státnosti, je třeba důsledně trvat při aplikaci "starého práva" na hodnotové diskontinuitě s
ním a reflektovat tento přístup v soudních rozhodnutích.
Pokud Nejvyšší soud přehlédl působení
čl. 15 odst. 1 Listiny
na výklad § 267 odst. 3 trestního
řádu, ve spojení s § 270 odst. 1
písm. b) zák. č. 86/1950 Sb., trestní zákon, k čemuž skutečně došlo, neboť zmíněné ustanovení
trestního řádu vykládal restriktivně a nadto předmětem jeho úvah ve vztahu k citovanému ustanovení
trestního zákona bylo toliko právo na náboženské přesvědčení, nikoliv svoboda svědomí v dimenzi
absolutního práva, pokračoval v zásahu do svobody svědomí stěžovatele, který započal odsuzujícím
rozsudkem v roce 1954. Nejvyšší soud ČR svým rozhodnutím tento zásah neodstranil a nedostál tak své
povinnosti poskytnout ochranu základnímu právu, jak mu ukládá
čl. 4 Ústavy ČR.
Rozpor s dalšími základními právy, jejichž porušení bylo namítáno, nebylo za této
situace třeba zkoumat.
Poučení:
Proti rozhodnutí Ústavnímu soudu se nelze
odvolat.
V Brně dne 26. března 2003
Zpět na text