Sdílení poznámky:
Obsah
Typ obsahu
259/2013 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem republiky
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 dne 23. července 2013 v plénu
složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Jana Filipa,
Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky,
Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Vladimíra Sládečka, Milady Tomkové a Michaely Židlické
o návrhu Okresního soudu v Liberci na zrušení ustanovení § 289 odst. 2 zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, za účasti 1. Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a 2. Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení
takto:
I. Ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se ve slovech
"a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků
je obsahujících a jedů" ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
II. Současně pozbývají platnosti ustanovení § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č.
467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy
a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků
je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb., dnem vyhlášení tohoto
nálezu ve Sbírce zákonů.
III. Návrh na zrušení zbývajících částí ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, se odmítá.
Odůvodnění
I.
Rekapitulace návrhu
1. Návrhem podaným dne 24. dubna 2012 se navrhovatel domáhá zrušení ustanovení
§ 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to pro rozpor s čl. 39 Listiny
základních práv a svobod (dále jen "Listina").
2. V návrhu rekapituluje, že vede pod sp. zn. 4 T 12/2012 trestní stíhání
proti Miroslavě Feistauerové, a to pro přečin přechovávání omamné a psychotropní
látky a jedu podle § 284 odst. 2 trestního zákoníku. Toho se podle obžaloby měla
dopustit tím, že přechovávala ve vozidle v batohu čtyři plastové sáčky s celkem 3,25
g metamfetaminu (tzv. pervitinu) s obsahem účinné látky 1,9 g metamfetamin-base,
i když metamfetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č.
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, tedy že neoprávněně pro vlastní potřebu přechovávala v množství větším
než malém jinou psychotropní látku než psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol,
izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC). V daném případě je množství psychotropní
látky kritériem, které rozhoduje o trestnosti činu. Toto množství je soud povinen
zjišťovat podle předmětného zákonného ustanovení z nařízení vlády č. 467/2009 Sb.,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je
množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících
a jedů. Navrhovatel dospěl k závěru, že předmětné zákonné ustanovení, jehož užití
je v dané trestní věci rozhodné pro rozhodování o vině a trestu, je v rozporu s ústavním
pořádkem. Proto trestní stíhání přerušil a předložil věc Ústavnímu soudu.
3. Navrhovatel je toho názoru, že normou nižší právní síly, než je zákon,
nelze stanovit mez, která zakládá trestnost činu. Pokud trestní zákoník zmocňuje
vládu jako orgán moci výkonné k určení meze trestnosti podzákonnou normou, je takové
ustanovení zákona v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege vyjádřenou v čl. 39
Listiny. Nic nebránilo zákonodárci, aby současně se stanovením okruhu omamných a
psychotropních látek v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil i množství, které se považuje
za větší než malé. Obdobná situace byla již v minulosti zákonodárcem řešena u stanovení
hranice škody jako meze trestnosti majetkových trestných činů, když mj. rozpor s
čl. 39 Listiny byl i jedním z důvodů, pro který byla zákonem č. 265/2001 Sb., kterým
se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, stanovena přímo v trestním zákoně výše škody jako kvalifikačního
znaku majetkových trestných činů, do té doby stanovená nařízením vlády č. 464/1991
Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona. Předchozí právní
úprava, která určení množství omamné a psychotropní látky jako meze trestnosti ponechávala
soudní praxi, byla podle navrhovatele souladnější s ústavním pořádkem [čl. 40 odst.
l Listiny, jakož i čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava")] než úprava,
kdy tuto mez stanoví orgán moci výkonné. Dělba moci vyplývající z ústavního pořádku
dává zákonodárci kompetenci k vymezení mantinelů (v podobě zákonů), které jsou oprávněny
vykládat pouze soudy. Rozhodování o mezích trestnosti jednání není a nemůže být v
kompetenci orgánu moci výkonné.
II.
Rekapitulace vyjádření ostatních účastníků řízení
4. Ústavní soud vyzval ostatní účastníky řízení, aby se vyjádřili k návrhu.
5. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky k návrhu zrekapitulovala,
že předmětné zákonné ustanovení bylo schváleno zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
který projednávala Poslanecká sněmovna v 5. volebním období jako sněmovní tisk č.
410. Návrh zákona byl schválen ve 3. čtení dne 11. listopadu 2008 (ze 152 přítomných
poslanců hlasovalo 120 pro, 23 proti). Předmětné zákonné ustanovení bylo součástí
původního vládního návrhu a při projednávání zůstalo nezměněno, přičemž v původním
vládním návrhu šlo o ustanovení § 287 odst. 2. Důvodová zpráva zmocnění vlády k vydání
nařízení vlády odůvodňovala potřebami praxe, kdy se jen velmi obtížně sjednocoval
postup orgánů činných v přípravném řízení trestním (viz rozdílné tabulky v závazném
pokynu policejního prezidenta č. 39/1998 a v pokynu obecné povahy nejvyššího státního
zástupce č. 6/2000) a judikatury ohledně v zákoně stanoveného množství většího než
malého u omamných a psychotropních látek a jedů, což mělo za následek nejednotnost
v postupu orgánů činných v trestním řízení.
6. Ministr spravedlnosti ve svém vystoupení při projednávání návrhu zákona
v 1. čtení v souvislosti s napadeným ustanovením uvedl: "Novinkou pak je i úprava
drog v novém trestním zákoníku, kdy zde je snaha najít kompromis mezi příznivci liberálního
pojetí a příznivci radikálnějšího, tvrdšího přístupu k držení a užívání drog. Chci
konstatovat, že úprava, která je před vámi, je ve fázi držení drog v zásadě pouze
zpřesněním již existující úpravy. Již dnes platí princip, že držení drogy v měřítku
větším než malém je trestným činem a v menším než malém je přestupkem. Pouze není
řečeno, kde je ta hranice. To je ten problém a to je to, co naše úprava přináší.
Nařízení vlády, které navazuje na trestní zákoník, má jasně říci, kde je ta míra
u jednotlivých typů látky tak, aby občané měli vyšší právní jistotu, věděli tedy,
co je trestným činem a co je přestupkem, a orgány činné v trestním řízení také měly
návod, jak postupovat. Takže z hlediska držení drogy, co je přestupek a co je trestný
čin, se oproti současné úpravě nic nemění. To dělení je stejné, je zachován princip,
ono slůvko ,množství větší než malé' anebo ,menší než malé', pouze se specifikuje
u jednotlivých typů, co je tímto myšleno. A v případě držení drog, v případě, kdy
je drženo množství větší než malé, kdy tedy se jedná o trestný čin, je rozlišeno
do dvou podob skutkových podstat, tzv. měkké drogy, kdy se počítá s odnětím svobody
až jeden rok, a ostatní drogy, kde se počítá se dvěma roky. Takže tady to rozlišení
určité je, to je kvalitativní změna, nicméně konstatuji, že tato kvalitativní změna
byla obsažena již v návrhu projednávaném před dvěma lety a tento návrh na půdě Poslanecké
sněmovny prošel, takže zde nepřicházíme s výraznými úpravami, víceméně vycházíme
z toho, co bylo projednáno již před dvěma roky".
7. Vyjádření bylo uzavřeno konstatováním, že koncept, aby vláda svým nařízením
stanovila, jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících a jedů, nebyl žádným z diskutujících poslanců zpochybněn
a v této souvislosti nebyl podán žádný pozměňovací návrh.
8. Senát Parlamentu České republiky ve svém vyjádření k návrhu rovněž zrekapituloval,
že předmětné zákonné ustanovení je součástí trestního zákoníku od jeho přijetí a
dnem 9. února 2009 se spolu s ním stalo i platným, aniž bylo později nějak změněno.
Ústavně-právní výbor doporučil Senátu schválit zákon ve znění postoupeném Poslaneckou
sněmovnou. Návrh trestního zákoníku (senátní tisk č. 11) ve znění postoupeném Poslaneckou
sněmovnou byl v ústavně stanovené lhůtě na 3. schůzi (7. funkční období) přijat usnesením
č. 78 ze dne 8. ledna 2009, když v hlasování č. 4 ze 76 přítomných senátorů hlasovalo
pro jeho schválení 74 senátorů, proti byl jeden a jeden z přítomných senátorů se
hlasování zdržel.
9. Trestní zákoník byl Senátem většinově pozitivně hodnocen jako celek.
Opakovaně byla v rozpravě k návrhu projevena obava, že vrácení návrhu trestního zákoníku
pro dílčí požadavky by mohlo oddálit jeho přijetí o několik let, a proto jsou přijetí
zákona obětovány i některé dílčí výhrady (nikoliv však v daném směru). Při projednávání
návrhu trestního zákoníku nebyla zpochybněna zásada nullum crimen sine lege (zákonem
je stanoven znak trestného jednání - nestačí malé množství omamné či psychotropní
látky), ve smyslu vyloučení soudcovské libovůle a větší právní jistoty pro občana
i zásady, že soudce je při rozhodování vázán zákonem ("právem"). Při projednávání
nebyla zpochybněna ani zásada, že sekundární normotvorba slouží toliko k provedení
zákona, nikoliv k jeho doplnění (prováděcí nařízení vlády obsahuje pouze seznam více
než stovky látek a jejich kritických dávek). Většinově tedy došlo ke ztotožnění s
důvodovou zprávou vlády, která vyzdvihuje význam ustanovení k sjednocení postupu
orgánů činných v trestním řízení a vybřednutí z nejistoty. Projednávání trestního
zákoníku se přímo nedotklo zákonného zmocnění pro vládu ke stanovení kritických množství
u omamných a psychotropních dávek a přípravků je obsahujících. V rozpravě bylo ovšem
možno zaznamenat vystoupení, které ve vztahu k "drogovým" deliktům oceňuje použité
specifikace (obecně i vyjádření množstevní).
10. Vyjádření bylo uzavřeno konstatováním, že Senát projednal předmětný
návrh trestního zákoníku v mezích Ústavou dané kompetence a ústavně stanoveným způsobem
a usnesl se k tomuto návrhu zákona souhlasně ve většinovém přesvědčení, že je v souladu
s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky. Ponechal na Ústavním soudu, aby posoudil
ústavnost napadeného zákonného ustanovení.
III.
Znění napadeného ustanovení
11. Předmětné zákonné ustanovení zní:
12. Toto zákonné ustanovení je s názvem "Společné ustanovení" zařazeno
do prvního dílu hlavy VII trestního zákoníku, pojednávající o trestných činech obecně
nebezpečných. Předmětná kvantifikace tak tvoří prvek skutkové podstaty trestných
činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
podle § 283 trestního zákoníku, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle
§ 284 trestního zákoníku a výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a
psychotropní látky a jedu podle § 286 trestního zákoníku.
13. V souladu s tímto zákonným ustanovením jsou hodnoty omamných látek,
psychotropních látek a přípravků je obsahujících pro účely trestního zákoníku stanoveny
v příloze 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku
stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek,
psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. Toto nařízení vlády bylo
změněno nařízením vlády č. 4/2012 Sb., kterým ovšem nedošlo ke změnám tam stanovených
hodnot, ale toliko k terminologickému upřesnění, resp. doplnění, a k doplnění hodnot
u dalších látek.
IV.
Aktivní legitimace
14. Ústavní soud se nejprve zabýval aktivní legitimací navrhovatele. Obecný
soud je oprávněn podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení,
dojde-li k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s
ústavním pořádkem (čl. 95 odst. 2 Ústavy, ve spojení s § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993
Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). Obecný soud přitom není oprávněn
domáhat se vyslovení nesouladu mezi nařízením vlády a ústavním pořádkem (usnesení
ze dne 22. 9. 1993 sp. zn. Pl. ÚS 1/93, U 1/2 SbNU 197).
15. V posuzovaném případě nejde o samotnou aplikaci nařízení vlády, ale
o aplikaci ustanovení zákona, který k vydání podzákonného předpisu zmocňuje, a v
důsledku toho nařizuje jeho aplikaci. Obecný soud je pak v režimu čl. 95 odst. 2
Ústavy nepochybně oprávněn k předložení otázky, zda je zákonodárce oprávněn to, co
má být podle názoru obecného soudu předmětem zákona a co má obecný soud v jeho konkrétním
případě aplikovat, přenést na vládu.
16. Obecný soud je v posuzovaném případě povinen rozhodovat o obžalobě,
v níž jde podle skutkové věty o přechovávání psychotropní látky uvedené v příloze
5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a to v množství větším než malém. Stanovení množství
většího než malého u psychotropních látek je pak zákonodárcem vyhrazeno právě nařízení
vlády. Proto je obecný soud aktivně legitimován k podání návrhu v této věci. Právě
proto, že je ovšem obecný soud povinen aplikovat dané zákonné ustanovení jen ve vztahu
k zákonnému znaku množství většího než malého, je v řízení o kontrole norem aktivně
legitimován jen k návrhu na zrušení té části předmětného ustanovení, která se toho
týká. Ve zbytku byl tedy návrh odmítnut z důvodu podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb.
V.
Konformita přijetí zákonného ustanovení
17. Ze sněmovního tisku č. 410 Ústavní soud zjistil, že předmětné zákonné
ustanovení bylo obsaženo ve vládním návrhu trestního zákoníku (tehdy jako § 287 odst.
2), který byl poslancům rozeslán dne 25. února 2008. Návrh zákona včetně předmětného
zákonného ustanovení byl schválen na 42. schůzi pátého období Poslanecké sněmovny
dne 11. listopadu 2008, kdy pro něj hlasovalo 120 ze 152 přítomných poslanců.
18. Z tisku 11 bylo zjištěno, že Senát obdržel návrh zákona dne 12. prosince
2008. K jeho schválení došlo na třetí schůzi sedmého funkčního období dne 8. ledna
2009, kdy pro něj hlasovalo 74 ze 76 přítomných senátorů.
19. Prezident přijatý návrh zákona podepsal 27. ledna 2009. Zákon byl vyhlášen
v částce 11 Sbírky zákonů dne 9. února 2009.
20. Ústavní soud s ohledem na výše uvedené konstatuje, že napadené zákonné
ustanovení bylo přijato coby zákon ústavně konformním způsobem.
VI.
Ústavní východiska
21. Normotvorná kompetence prostřednictvím vládních nařízení je samostatnou
nařizovací pravomocí podle čl. 78 Ústavy. V takovém případě je vláda oprávněna vydávat
nařízení k provedení zákona a v jeho mezích a nepotřebuje k tomu žádné zvláštní zmocnění
parlamentu. Ovšem v souladu se zásadami demokratického právního státu je možné i
výslovné zmocnění vlády k vydání nařízení. V takových případech platí ústavní podmínka,
že rámcové upřesnění takového zmocnění musí být přímo v zákoně [srov. nález sp. zn.
Pl. ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993 (N 1/1 SbNU 1; 14/1994 Sb.)]. Pokud se s vydáním
nařízení vlády nepočítá, zákon mlčí (což však nemusí znamenat, že nelze k provedení
zákona a v jeho mezích nařízení vlády vydat). V každém případě nařízení vlády nemůže
vybočit ze zákonných mezí - nemůže být praeter legem - a musí se držet v mezích zákona,
které jsou buď vymezeny výslovně anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona [nález
sp. zn. Pl. ÚS 43/97 ze dne 29. 4. 1998 (N 48/10 SbNU 319; 119/1998 Sb.), nález sp.
zn. Pl. ÚS 45/2000 ze dne 14. 2. 2001 (N 30/21 SbNU 261; 96/2001 Sb.)]. Zcela volnou
úvahu exekutiva nikdy nemá i proto, že je vždy omezena Ústavou, mezinárodními smlouvami
a obecnými právními principy [nález sp. zn. Pl. ÚS 17/95 ze dne 25. 10. 1995 (N 67/4
SbNU 157; 271/1995 Sb.)].
22. Přísluší-li normotvorná pravomoc jinému orgánu, tak vláda není oprávněna
k jejímu výkonu na podkladě čl. 78 Ústavy [nález sp. zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3.
2006 (N 50/40 SbNU 443; 154/2006 Sb.)]. Jedná se o klíčovou otázku dělby moci mezi
mocí legislativní a exekutivní v oblasti normotvorné. Ani zákonodárce formou obyčejných
zákonů tuto pravomoc nevytváří. Principu dělby moci naopak odpovídá, že ústavní rozhraničení
pravomoci stanoví limity jak orgánům moci výkonné, tak moci zákonodárné [nález sp.
zn. Pl. ÚS 52/03 ze dne 20. 10. 2004 (N 152/35 SbNU 117; 568/2004 Sb.)]. Z pojmu
právního státu, jenž nachází své ústavní zakotvení v čl. 1 Ústavy, vyplývá totiž
princip, že ani zákonodárce ani exekutiva nemohou s formami práva, tj. s prameny
práva, nakládat libovolně, nýbrž se musí řídit hledisky ústavodárce, jakož i hledisky
dalšími, zejména transparentnosti, přístupnosti a jasnosti [nález sp. zn. Pl. ÚS
24/99 ze dne 23. 5. 2000 (N 73/18 SbNU 135; 167/2000 Sb.)].
23. Uvedené zásadní stanovisko přitom rozhodně není v tuzemském konstitucionalismu
ničím novým. Již v počátcích budování demokratické republiky v tuzemsku bylo konstatováno,
že zákonodárný akt obsahující vpravdě delegaci zákonodárné moci na vládu by měnil
ústavní listinu tím, že by k ní připojil dosud neobsaženou výhradu, že moc zákonodárnou
vykonává Národní shromáždění jen potud, pokud ji nedelegovalo na vládu (srov. nález
Ústavního soudu Československé republiky č. j. úst. 120/22-2/10 ze dne 7. listopadu
1922 in: Úřední list republiky Československé 1922: 284, 5605-5608).
24. Z toho tedy plyne, že ústavní vymezení odvozené normotvorby exekutivy
musí být vydáno oprávněným subjektem, nemůže zasahovat do věcí vyhrazených zákonu
a musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard, musí být tedy otevřen
prostor pro sféru nařízení. Nařízení vlády tedy podobně jako jiný podzákonný předpis
může toliko podrobněji konkretizovat problematiku upravenou v základních rysech již
samotným zákonem [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 45/2000 ze dne 14. 2. 2001 (N 30/21
SbNU 261; 96/2001 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 5/01 ze dne 16. 10. 2001 (N 149/24 SbNU
79; 410/2001 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 3/95 ze dne 11. 10. 1995 (N 59/4 SbNU 91;
265/1995 Sb.) aj.].
VII.
Závěry
25. Ústavní soud vnímá rozdíl ve vyjádření zásady nullum crimen sine lege
v čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"),
který evidentně našel výraz nejen ve formálně benevolentním přístupu Evropského soudu
pro lidská práva v otázce, co vše lze považovat za zákon, ale v posuzovaném případě
i ve vyjádření Senátu Parlamentu České republiky. Ten totiž očividně termíny zákon
a právo směšuje. Ostatně v návaznosti na vlastní právní úpravu, resp. její absenci,
lze vysledovat v dané oblasti ve státech Rady Evropy různá legislativní řešení.
26. Ústavní soud ovšem i při vázanosti Úmluvou je povinen dávat přednost
úpravě základních práv a svobod v jejich tuzemském pojetí, pakliže poskytují vyšší
standard ochrany. Nota bene, pokud tím má být reflektována úprava Ústavy samotné
(srov. též rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu sp. zn. 2 BvR 2236/04
ze dne 18. července 2005).
27. Mezi hledisky ústavního vymezení odvozené normotvorby exekutivy figuruje
i zákaz zasahovat do věcí vyhrazených zákonu, jak bylo vyloženo výše. Ústavní soud
přitom v minulosti v souvislosti s právní úpravou jiné oblasti vyložil, že nelze
připustit, aby se sféra ochrany základních práv a svobod dostala pod pravomoc moci
výkonné, která k tomu není oprávněna [nález sp. zn. Pl. ÚS 35/95 ze dne 10. 7. 1996
(N 64/5 SbNU 487; 206/1996 Sb.)]. Vymezení, které jednání je trestným činem, je podle
čl. 39 Listiny svěřeno toliko zákonu, k jehož vydání je podle čl. 15, čl. 41 odst.
1, čl. 45-48 Ústavy kompetentní toliko Parlament. Směšování pojmů zákon a právo,
jež bylo zmíněno výše, je tedy v podmínkách České republiky v oblasti základních
práv a svobod vyloučeno.
28. Právě s ohledem na to, že ústavodárce svěřil kompetenci k vymezení
skutkové podstaty trestného činu výhradně zákonu, vyloučil tím v jiných případech
možnou a žádoucí sekundární úpravu věcí nepředvídatelných v momentu přijetí zákona,
podléhající častým změnám, podrobnostem zejména technicistního charakteru, kdy zákonný
základ může obsahovat jen to nejpodstatnější (srov. Vopálka, V. Prameny správního
práva, in: Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2009, s. 70). Ostatně část právních teoretiků ani podzákonné normy mezi prameny
trestního práva neuvádí (Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha
2010, s. 37-43; Fryšták, M., Prouza, D., Žatecká, E., Heinz, R., Galát, M. Trestní
právo hmotné - obecná část. Ostrava 2008, s. 12-15; Chmelík, J. a kol. Trestní právo
hmotné. Obecná část. Praha 2009, s. 31-33). V dané situaci by tak daná úprava nařízením
vlády byla ještě akceptovatelná, kdyby pro tuzemské adresáty právních norem takto
byla zpřehledňována či více zpřístupňována mezinárodní úprava, kterou je Česká republika
ve smyslu čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy vázána, anebo se jednalo o konkretizaci zákonné
normy upravující danou problematiku alespoň v základních rysech. O to tu ale nejde.
Z mezinárodních závazků plyne široké uvážení co do hranice množství legálně držené
látky [čl. 3 odst. 2, čl. 4 písm. a), čl. 5 odst. 3 a čl. 7 písm. b) Úmluvy o psychotropních
látkách - vyhlášené pod č. 62/1989 Sb., čl. 33 Jednotné úmluvy o omamných látkách
- vyhlášené pod č. 47/1965 Sb., čl. 3 odst. 1 písm. c) bod ii) Úmluvy Organizace
spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami -
vyhlášené pod č. 462/1991 Sb.]. Předmětné "zmocňovací" ustanovení přitom nestanoví
vůbec žádná kritéria, a proto vláda na jeho základě nic nekonkretizuje, ale skutkové
podstaty přímo doplňuje.
29. Považoval-li proto zákonodárce za podstatné přesně definovat, jaké
je pro účely právní kvalifikace skutkových podstat trestných činů množství větší
než malé u psychotropních látek, aniž by to jako doposud ponechal k posouzení s přihlédnutím
ke všem okolnostem daného případu obecným soudům [srov. též nález sp. zn. Pl. ÚS
24/04 ze dne 28. 6. 2005 (N 130/37 SbNU 641; 327/2005 Sb.)], pak tak mohl učinit
toliko formou zákona. Je přitom nerozhodné, zda se právně-teoreticky jedná o obligatorní
či fakultativní znak skutkové podstaty trestného činu, protože se v každém případě
jedná o znak, který je podmínkou trestnosti.
30. Podle důvodové zprávy bylo přijetí předmětného zákonného ustanovení
odůvodněno potřebami praxe, konkrétně velmi obtížným sjednocováním postupu orgánů
činných v přípravném řízení trestním (kdy policejní prezident a nejvyšší státní zástupce
vydali vlastní závazné tabulky) a judikatury ohledně v zákoně stanoveného množství
většího než malého u omamných a psychotropních látek a jedů, s následkem nejednotného
postupu orgánů činných v trestním řízení (tisk 5. volebního období Poslanecké sněmovny
č. 410). To ve svém vystoupení před Poslaneckou sněmovnou jinými slovy zdůraznil
ministr spravedlnosti, jak bylo uvedeno výše.
31. V historickém srovnání je proto možné připomenout, že podobné okolnosti
vedly k přijetí čl. I části A bodu 53 a čl. IV bodu 2 zákona č. 175/1990 Sb., kterým
se mění a doplňuje trestní zákon. Těmi byla do právního řádu zavedena konstrukce,
podle níž výši nejnižší měsíční mzdy coby kvalifikačního kritéria pro majetkové trestné
činy stanoví vláda, jak na to upozorňuje navrhovatel. Toto řešení bylo na jedné straně
zdůvodněno tím, že trestní zákon neuváděl hranice kvalifikačních znaků u majetkových
trestných činů pevnými částkami a používal termínů větší škoda, větší rozsah, značná
škoda nebo značný rozsah nebo škoda velkého rozsahu a tyto pojmy byly vyloženy judikaturou,
která se v závislosti na změně společenských podmínek neměnila, což vedlo s postupujícími
změnami cenových hladin k faktickému zostřování trestní represe. Na druhou stranu
bylo toto řešení paradoxně míněno podle důvodové zprávy jako dočasné. Bylo považováno
za účelné zmocnit federální vládu k vyhlášení částky nejnižší měsíční mzdy do doby,
než bude tato otázka upravena podrobněji pracovněprávními předpisy (tisk 5. volebního
období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky č. 325).
32. Následně byla uvedená koncepce "zmocňovací" (nikoliv odkazovací) normy
opuštěna zákonem č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle důvodové
zprávy k němu praxe ukázala, že se nesplnil předpoklad, že pomocí zmocnění k vydávání
vládního nařízení bude pružněji reagováno na inflační vývoj. Přiměřeně totéž lze
namítat i vůči stávajícímu řešení posuzované problematiky. Navíc proti úpravě, kdy
rozhodná částka pro stanovení výše škod, které určují hranici trestní odpovědnosti
u majetkových trestných činů i nejčastější kvalifikační okolnosti u těchto trestných
činů spočívající ve výši škody, mělo být namítáno, že vláda jako orgán moci výkonné
zde má mimořádně důležitou pravomoc, která je v rozporu s čl. 39 Listiny [tisk 3.
volebního období Poslanecké sněmovny č. 785 - k bodu 33 (§ 89 odst. 11) části druhé,
čl. IV], a právě proto byly hranice výše jednotlivých škod stanoveny přímo zákonem.
33. V případě přijetí trestního zákoníku důvodová zpráva na jedné straně
k úpravě kvalifikačních okolností výše škody konstatovala toliko to, že jsou "ve
společných ustanoveních vykládány stejným způsobem, jak je vykládá platný trestní
zákon a přistupuje k nim judikatura". Tím tedy konkludentně přejala i důvody, které
k dané úpravě vedly skrze kritiku úpravy předchozí "zmocňovací" normy. Současně ovšem
na straně druhé se při zdůvodnění napadené právní úpravy přidržela výše uvedeného
prakticko-technicistního přístupu, bez ústavněprávního přesahu. Přitom z úřední činnosti
je Ústavnímu soudu dostatečně známo, že se za dobu trvání předchozí právní úpravy
stala rozhodovací činnost obecných soudů v dané oblasti zásadně předvídatelnou. A
nejedná se přitom v oblasti trestního práva o výjimku. Podobné to je či bylo i v
případě kvalifikace lehké a těžké újmy na zdraví či kvalifikace stavu vylučujícího
způsobilost, který si někdo přivodil vlivem návykové látky, apod.
34. Napadená úprava přitom ani zcela nenaplňuje zásadu, podle které musí
být zákon, na který odkazuje čl. 39 Listiny, formulován s dostatečnou mírou určitosti
pro své adresáty (lex certa). Jak dokládá aplikační praxe, nová úprava, tak jako
ta minulá, potřebuje následné dotvoření skrze výklad provedený mocí soudní při rozhodování
o konkrétních případech (usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 830/2010 ze dne
13. 10. 2010, usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 15 Tdo 1003/2012 ze dne 27. 2. 2013
aj.). Derogací tak znovu mohou nabýt významu dřívější judikáty přiměřeně definující
malé a větší než malé množství psychotropní látky [srov. rozsudek Nejvyššího soudu
sp. zn. 4 Tz 142/2000 ze dne 12. 7. 2000 (in: Právní rozhledy, 2000, č. 10, 469),
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Tz 203/99 ze dne 16. 2. 2000 (in: Soudní judikatura,
2000, č. 5, IV-13), rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tz 56/2001 ze dne 19. 4.
2001 aj.], případně pro ranou fázi přípravného řízení i orientační tabulky orgánů
veřejné žaloby, tak jak byly vymezeny např. v příloze 2 již zrušeného pokynu obecné
povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 1/2008 ze dne 29. ledna 2008. Z ústavněprávního
hlediska proto není zapotřebí přijetí nové právní úpravy, ledaže k ní bude chtít
zákonodárce přistoupit v souladu se zde vyloženými principy.
35. Ze shora vyložených důvodů dospěl Ústavní soud k závěru, že je ustanovení
§ 289 odst. 2 trestního zákoníku ve slovech "a jaké je množství větší než malé u
omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů" v rozporu
s čl. 39 Listiny, ve spojení s čl. 78 Ústavy, a proto je podle § 70 odst. 1 zákona
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 48/2002 Sb., zrušil. Protože
neshledal relevantní důvod pro odklad derogace, tak rozhodl o zrušení dnem vyhlášení
nálezu ve Sbírce zákonů. Současně bylo v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona
o Ústavním soudu vysloveno, že nařízení vlády č. 467/2009 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 4/2012 Sb., pozbývá platnost v ustanoveních, která byla vydána na základě
zrušené části napadeného zákonného ustanovení [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 5/94 ze
dne 30. 11. 1994 (N 59/2 SbNU 155; 8/1995 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 3/95 ze dne
11. 10. 1995 (N 59/4 SbNU 91; 265/1995 Sb.), nález sp. zn. Pl. ÚS 42/2000 ze dne
24. 1. 2001 (N 16/21 SbNU 113; 64/2001 Sb.)].
36. Na intertemporální účinky přijatého nálezu je nutné nahlížet tak, že
se odvíjejí ex nunc, tj. teprve ode dne, v němž bude nález vyhlášen ve Sbírce zákonů.
Nosné důvody tohoto nálezu lze uplatnit proto pouze pro futuro (do budoucna), nikoli
pro rozhodování soudu o skutcích, k nimž došlo za trvání napadené právní úpravy [srov.
stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 ze dne 14. 12. 2010 (ST 31/59 SbNU 607;
426/2010 Sb.) aj.]. Opačný přístup ve vztahu k zahájeným, ale i již ukončeným případům
by totiž nevedl ve vztahu k účastníkům řízení v rozporu se smyslem tohoto nálezu
(srov. nález sp. zn. II. ÚS 2371/11 ze dne 18. 9. 2012, dostupný na http://nalus.usoud.cz)
k vyšší míře právní jistoty. Kvůli rozdílům mezi shora citovanou ustálenou přísnější
rozhodovací činností obecných soudů a mírnějším řešením zvoleným vládou díky napadenému
zmocňovacímu zákonnému ustanovení, a to rozdílům postrádajícím jakékoliv racionální
ústavněprávní zdůvodnění, proto není materiální, a tím ani formální důvod pro případný
postup podle § 71 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.
37. Od ústního jednání nebylo možné očekávat další objasnění věci. Mimoto
navrhovatel a Senát výslovně souhlasili s upuštěním od ústního jednání. Proto bylo
upuštěno od ústního jednání podle § 44 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů.
Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Rychetský v. r.
Odlišná stanoviska podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
znění pozdějších předpisů, zaujali k rozhodnutí pléna soudci Vladimír Kůrka a Jan
Musil a k jeho odůvodnění soudci Jan Filip a Ivana Janů.