Sdílení poznámky:
Obsah
Typ obsahu
424/2001 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 31. října 2001 v plénu o návrhu III.
senátu Ústavního soudu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů,
takto:
Ustanovení § 272 a § 276 věty čtvrté zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, se dnem 31. prosince 2001 zrušují.
Odůvodnění
I.
Ústavní stížností, podanou k doručení Ústavnímu soudu dne 2.
srpna 2000, se stěžovatelka E. Č. domáhá zrušení usnesení
Krajského soudu v Plzni ze dne 16. června 2000 sp. zn. 8 To
237/2000 a rozsudku Okresního soudu v Rokycanech ze dne 22. dubna
1999 sp. zn. 1 T 69/97, jimiž byla uznána vinnou trestným činem
křivého obvinění podle § 174 odst. 1 trestního zákona (dále jen
"tr. zákon") a byl jí uložen peněžitý trest. Uvedenými
rozhodnutími se cítí být dotčena v základním právu na
nedotknutelnost obydlí a základním právu na spravedlivý proces
vyplývajících z čl. 12 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod
(dále jen "Listina").
Ze spisu Okresního soudu v Rokycanech sp. zn. 1 T 69/97, jejž
si Ústavní soud vyžádal, byly zjištěny tyto skutečnosti:
Rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech ze dne 22. dubna 1999
č. j. 1 T 69/97-17 byla stěžovatelka uznána vinnou trestným činem
křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zákona a podle téhož
zákonného ustanovení byla odsouzena k peněžitému trestu ve výši
11 000 Kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání 3 měsíců
a k trestu propadnutí věci - finanční částky 1 500 Kč. Uvedeného
trestného činu se měla dopustit tím, že v dopise zaslaném Policii
České republiky pod smyšleným jménem nepravdivě obvinila policistu
z přijetí úplatku.
K odvolání stěžovatelky Krajský soud v Plzni usnesením ze dne
18. srpna 1999 sp. zn. 8 To 217/99 rozsudek soudu prvního stupně
podle § 258 odst. 1 písm. a), b) a c) trestního řádu (dále jen
"tr. řád") zrušil a podle § 260 tr. řádu věc vrátil státnímu
zástupci k došetření. Své rozhodnutí krajský soud odůvodnil
zejména vadami domovní prohlídky provedené v domě stěžovatelky,
při níž byl zajištěn důkazní materiál a která trpěla několika
vadami. Ty dle názoru soudu spočívaly v neprovedení výslechu toho,
u koho se měla prohlídka vykonat (§ 84 tr. řádu), a v neuvedení
konkrétních důvodů, které k tomuto postupu vedly, dále v protokole
o konání domovní prohlídky shledal odvolací soud nedostatečnou
konkretizaci, které věci byly při domovní prohlídce vydány
dobrovolně a které byly odňaty (§ 85 odst. 3 tr. řádu). Ze všech
uvedených důvodů nepovažoval Krajský soud v Plzni zajištění
předmětného důkazního materiálu za zákonné. Pakliže po provedení
domovní prohlídky stěžovatelka a její obhájce potvrdili dobrovolné
vydání důkazního materiálu podle § 78 odst. 1 tr. řádu (toho, jenž
byl předtím zajištěn při domovní prohlídce), došlo tak dle názoru
soudu k vydání věci, kterou stěžovatelka (obviněná v trestním
řízení) ve chvíli vydání neměla ve své dispozici, pročež ani za
situace, kdyby tyto věci byly stěžovatelce vráceny procesně
perfektním způsobem, nemohl by tento postup zhojit předchozí
nezákonné získání věci důležité pro trestní řízení. Jednalo by se
tedy o obcházení zákona, o využití stavu, který byl navozen
protiprávním jednáním, tj. nezákonným provedením domovní
prohlídky.
Proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni podal
ministr spravedlnosti v neprospěch obviněné (stěžovatelky v řízení
před Ústavním soudem) stížnost pro porušení zákona. Napadenému
usnesení vytkl porušení zákona v ustanoveních § 254 odst. 1,
§ 258 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 260 tr. řádu, a to ve prospěch
obviněné. Ve stížnosti dospívá ministr spravedlnosti k závěru, dle
něhož krajským soudem uvedená pochybení v protokolaci a průběhu
provedení domovní prohlídky nebyla takového rázu, aby mohla vést
k závěru o nezákonném provedení domovní prohlídky a z toho
vyplývající nezákonnosti důkazů získaných při takto provedené
domovní prohlídce.
Na podkladě uvedené stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší
soud rozsudkem ze dne 29. března 2000 sp. zn. 5 Tz 35/2000 rozhodl
podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu a za
splnění podmínek podle § 272 tr. řádu tak, že pravomocným
usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 18. srpna 1999 sp. zn.
8 To 217/99 byl porušen zákon v ustanoveních § 254 odst. 1, § 258
odst. 1 písm. a), b) a c) a § 260 tr. řádu ve prospěch obviněné E.
Č. (stěžovatelky v řízení před Ústavním soudem), uvedené usnesení
zrušil a Krajskému soudu v Plzni, jako soudu odvolacímu, přikázal,
aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
V odůvodnění uvedeného rozhodnutí se Nejvyšší soud v podstatě
přiklonil k názoru ministra spravedlnosti, když uvedl, že sice
došlo k určitým nedostatkům v procesním postupu při protokolaci
průběhu a výsledků domovní prohlídky, ale tyto nedostatky jsou jen
formálního rázu, lze je překlenout s přihlédnutím k dalšímu obsahu
trestního spisu, a tedy uvedená pochybení dle jeho názoru nejsou
takového charakteru, aby mohla důvodně vést k závěru o nezákonném
provedení domovní prohlídky a z toho vyplývající nezákonnosti
důkazů, které byly při takto provedené domovní prohlídce získány.
Posléze usnesením ze dne 16. června 2000 sp. zn. 8 To
237/2000 Krajský soud v Plzni odvolání stěžovatelky proti rozsudku
Okresního soudu v Rokycanech ze dne 22. dubna 1999 sp. zn. 1
T 69/97 zamítl.
V ústavní stížnosti je pak zejména poukazováno na porušení
podmínek stanovených pro provedení domovní prohlídky v § 84 tr.
řádu a v této souvislosti polemizováno s názorem Nejvyššího soudu
týkajícím se jeho interpretace. V nezákonném provedení domovní
prohlídky pak stěžovatelka spatřuje dotčení v základním právu na
nedotknutelnost obydlí dle čl. 12 Listiny, ve skutečnosti, že
odsuzující rozsudek v trestní věci byl dle jejího přesvědčení
založen na akceptaci důkazu získaného nezákonným způsobem, pak
dotčení v základním právu na spravedlivý proces dle čl. 36
Listiny.
II.
III. senát Ústavního soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti
účastníků dne 26. dubna 2001 usnesením přerušil řízení o ústavní
stížnosti ve věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 464/2000 a předložil
plénu Ústavního soudu k rozhodnutí návrh na zrušení § 272 tr.
řádu.
III.
Podle § 42 odst. 3 a § 69 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu, ve znění pozdějších předpisů, zaslal Ústavní soud návrh
Poslanecké sněmovně. Ve svém vyjádření předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.,
úvodem objasňuje okolnosti přijetí předmětné zákonné úpravy.
Uvádí, že institut stížnosti pro porušení zákona byl do našeho
právního řádu zaveden v roce 1950 a později byl přejímán i do
dalších trestních řádů, a to včetně platného zákona č. 141/1961
Sb. Předseda Poslanecké sněmovny dále upozorňuje na skutečnost, že
již od roku 1990 byly proti tomuto institutu vznášeny především
v odborné literatuře námitky, jejichž obsah byl prakticky totožný
s argumenty obsaženými v návrhu III. senátu Ústavního soudu.
S přihlédnutím k obsahu tohoto institutu se ve vyjádření v zásadě
připouští, že není zcela v souladu se zásadou rovnosti účastníků
trestního řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny, neboť stížnost pro
porušení zákona může podat pouze ministr spravedlnosti, a nikoli
též druhá strana trestního řízení, tj. obžalovaný. Je poukazováno
dále na opakované posuzování tohoto problému při dosavadních
novelizacích tr. řádu a uvádí se, že v současné době je i z tohoto
důvodu další novelou přijato zavedení nového mimořádného opravného
prostředku - dovolání, u něhož by byla zaručena rovnost stran
trestního řízení, a že dovolání by mělo s účinností od 1. ledna
2002 prakticky zcela nahradit stížnost pro porušení zákona, a to
včetně § 272. Vlastní institut stížnosti pro porušení zákona však
zmíněnou novelou navrhován ke zrušení není, neboť dle názoru
předsedy Poslanecké sněmovny až do přijetí rekodifikace trestního
řádu by měl řešit některé výjimečné případy, kdy eventuální
pochybení nebude napraveno dovoláním nebo jiným způsobem. Na
základě výše uvedeného se ve vyjádření konstatuje, že lze v zásadě
souhlasit se zrušením § 272 tr. řádu, přičemž účinnost příslušného
nálezu Ústavního soudu by však měla být odložena alespoň do 1.
ledna 2002, kdy nabude účinnosti novela trestního řádu, popřípadě
i na delší dobu, neboť v návaznosti na tento nález by měla být
pravděpodobně přijata odpovídající novela trestního řádu, zejména
pokud jde o možnost nápravy pochybení týkajících se jiných osob
než obviněného.
Předseda Poslanecké sněmovny dále potvrdil, a to v souladu
s požadavky obsaženými v § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., že
§ 272 tr. řádu, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen
potřebnou většinou poslanců zákonodárného sboru, samotný zákon
(trestní řád), jehož je toto ustanovení součástí, byl podepsán
příslušnými ústavními činiteli a řádně vyhlášen.
Podle § 42 odst. 3 a § 69 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zaslal Ústavní soud návrh i Senátu Parlamentu
České republiky. Ve svém vyjádření jeho předseda doc. JUDr. Petr
Pithart úvodem rekapituluje vývoj § 272 v tr. řádu. Uvádí, že
uvedené ustanovení je součástí trestního řádu ode dne přijetí
tohoto zákona Národním shromážděním, tj. od 29. listopadu 1961,
přičemž do současnosti doznalo z hlediska sledovaných problémů
spíše nevýznamné změny: v ustanovení se odráželo střídání subjektů
oprávněných k podání stížnosti - na počátku náleželo generálnímu
prokurátorovi a předsedovi Nejvyššího soudu, později vystřídal
předsedu soudu ministr spravedlnosti (dle novely tr. řádu
provedené zákonem č. 149/1969 Sb.) a po změně uskutečněné před
několika lety (zákonem č. 292/1993 Sb.) zůstal jediným oprávněným
podavatelem stížnosti ministr spravedlnosti; zákonem č. 30/2000
Sb. bylo pak ustanovení doplněno novým odstavcem 2 intimujícím
dosavadní obsah ustanovení.
Ve vyjádření se dále upozorňuje na skutečnost, že Senát
Parlamentu České republiky byl ustaven a zahájil své ústavní
působení v prosinci roku 1996, v důsledku čehož Senát nemůže
Ústavnímu soudu poskytnout vyjádření k věci, které by vycházelo
z přímého projednávání a přijetí § 272 tr. řádu, resp. celého
institutu stížnosti pro porušení zákona a většiny jeho novelizací.
V době existence Senátu byly přijaty pouze novela doplňující
§ 272 tr. řádu jeho druhým odstavcem (zákon č. 30/2000 Sb.) a dále
tzv. velká novela trestního řádu schválená Senátem dne 29. června
2001, která se úpravy stížnosti pro porušení zákona dotkla
obsáhleji. V rámci zákona č. 30/2000 Sb. bylo drobné doplnění
§ 272 tr. řádu zcela okrajovou záležitostí (hlavním tématem zákona
byla rozsáhlá novela občanského soudního řádu), přičemž v rozpravě
komory k návrhu zákona nebyla problematika stížnosti pro porušení
zákona jmenovitě vůbec zmíněna. Předseda Senátu dále potvrdil,
a to v souladu s požadavky obsaženými v § 68 odst. 2 zákona č.
182/1993 Sb., že předmětná změna § 272 tr. řádu byla schválena
Senátem ve znění postoupeném mu Poslaneckou sněmovnou na jeho 15.
schůzi (2. funkční období) usnesením č. 249 ze dne 12. ledna
2000, když v hlasování ze 72 přítomných senátorů, při kvoru 37,
hlasovalo pro její přijetí 68 senátorů a proti nehlasoval nikdo.
V souvislosti s přijetím tzv. velké novely tr. řádu se ve
vyjádření uvádí, že změny a doplnění učiněné danou novelou
v úpravě stížnosti pro porušení zákona se konkrétně netýkají
problémů, které se staly předmětem výtek protiústavnosti ze strany
III. senátu Ústavního soudu. V samotném § 272 tr. řádu dochází
pouze k prodloužení lhůt k rozhodování Nejvyššího soudu
o stížnosti. Novelizace institutu stížnosti pro porušení zákona se
při projednávání Senátem nestala zvláštním tématem rozpravy,
komora dané změny a doplnění akceptovala. Předseda Senátu, obdobně
jako i v případě novely tr. řádu provedené zákonem č. 30/2000 Sb.
i v případě přijetí zákona č. 265/2001 Sb., konstatoval, že Senát
schválil tento zákon ve znění postoupeném mu Poslaneckou
sněmovnou, a dále potvrdil, v souladu s požadavky obsaženými
v § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., že tak Senát učinil na své
8. schůzi (3. funkční období) usnesením č. 141 ze dne 29. června
2001, když v hlasování ze 60 přítomných senátorů, při kvoru 31,
pro něj hlasovalo 58 senátorů a proti nehlasoval nikdo.
Pro účel posuzování námitek protiústavnosti a návrhu na zrušení
§ 272 tr. řádu upozorňuje předseda Senátu na některé skutečnosti,
které by při něm bylo možné vzít ještě v úvahu. Jedná se v první
řadě o poukaz na okolnost, že platná úprava vychází spíše
z výjimečnosti plného uplatňování § 272 tr. řádu, když ministr
spravedlnosti má být při jeho užívání vždy veden úvahou, zda zájem
na dodržení zákonnosti převáží nad zájmem na stabilitě
pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Na okraj
předmětné zákonné regulace předseda Senátu upozorňuje, že jakkoli
je odstranění nezákonného stavu za cenu zhoršení postavení
obviněného v platné úpravě omezeno zvláštními podmínkami,
naplněním těchto podmínek však není Nejvyšší soud omezen
v možnosti vyslovit se ke stížnosti formou akademického výroku
o porušení zákona. Dále se ve vyjádření analyzuje dopad tzv. velké
novely tr. řádu na předmětnou problematiku. Poukazuje se na
skutečnost, že tato novela výrazně posiluje garance zásady
obžalovací, což činí mimo jiné tím, že opravňuje nejvyššího
státního zástupce k přezkumu a zrušení každého nezákonného
usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání
nebo o postoupení věci ve lhůtě dvou měsíců od jejich právní moci.
Kromě toho nový mimořádný opravný prostředek trestního procesu
- dovolání - umožňuje všem stranám přístup k nejvyšší instituci
struktury obecných soudů. Oba tyto nové instrumenty přinášené tzv.
velkou novelou tr. řádu dle názoru předsedy Senátu relativizují
možný dopad vytýkaného nedostatku "rovnosti zbraní" a narušení
zásady obžalovací v rámci institutu stížnosti pro porušení zákona.
V závěru pak vyjadřuje přesvědčení, dle něhož redukce nápravy
porušení zákona ve prospěch obviněného pouze na akademický výrok
může být v krajních specifických případech justičního selhání
chápáno jako nedostatek, pročež úprava stížnosti pro porušení
zákona jako mimořádného opravného prostředku nemusí ve všech
případech hodnocení spadat vjedno s prostředky sevřenými rámcem
standardního trestního stíhání, tedy vázané rigorózně na základní
požadavky spravedlivého procesu.
Vycházeje z možnosti dané § 49 odst. 1 zákona č. 182/1993
Sb., a jelikož aplikace § 272 tr. řádu se bezprostředně dotýká
Nejvyššího soudu a Ministerstva spravedlnosti, obrátil se Ústavní
soud na tyto státní orgány se žádostí o vyjádření k návrhu na
zrušení uvedeného zákonného ustanovení.
V úvodu svého vyjádření se předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr.
Eliška Wagnerová, Ph.D., ztotožnila s obsahem usnesení III. senátu
Ústavního soudu, jímž bylo přerušeno řízení ve věci sp. zn. III.
ÚS 464/2000 a jímž byl plénu Ústavního soudu předložen
k projednání a rozhodnutí návrh na zrušení § 272 tr. řádu. Nad
rámec důvodů uvedených v daném usnesení se ve vyjádření poukazuje
i na další důvody rozporu § 272 tr. řádu s ústavním pořádkem.
Uvádí se v něm, že účel institutu stížnosti pro porušení zákona
lze hledat ve dvou rovinách - jednak v představě, že zákon, tj.
objektivní právo, zasluhuje ochranu, a za druhé v kontrole postupů
státních orgánů podílejících se na trestním řízení (vyšetřovatele,
státního zástupce, soudce, příp. soudu - § 266 odst. 1 tr. řádu).
Předsedkyně Nejvyššího soudu v návaznosti na dané východisko
konstatuje, že stížnost pro porušení zákona podávaná v neprospěch
obviněného je institutem, který zasahuje do práv obviněného na
fair proces v širším smyslu, pročež je nezbytné zkoumat takový
zásah do uvedeného základního principu [jenž v šíři jdoucí nad
konkrétní základní procesní práva a garance obsažené v hlavě páté
Listiny je dovoditelný z čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen
"Ústava")] i z hlediska principu proporcionality (rovněž
dovoditelného z čl. 1 Ústavy). V této souvislosti považuje za
důležité odpovědět na otázku, zda zkoumaný institut je opatřením
v demokratické společnosti nezbytným. Na tuto otázku je ve
vyjádření formulována odpověď, dle níž účel, který stížnost pro
porušení zákona podaná v neprospěch obviněného sleduje - tj.
ochrana dodržování objektivního práva a procesních postupů - je
patrně sám problematický, neboť oba prvky, které mají být
chráněny, jsou chráněny izolovaně, nikoli ale ve vazbě
k subjektivním právům obviněného nebo poškozeného, anebo ve vazbě
k ochraně veřejného statku. Chráněn je v konečném důsledku jen
produkt státu, tj. objektivní právo v podobě zákona, resp. je
sledována náprava chování státních či úředních osob nebo orgánů.
Stížnost pro porušení zákona podávaná v neprospěch obviněného je
tak dle názoru předsedkyně Nejvyššího soudu z hlediska účelu
institutem problematickým v demokratickém právním státu, jehož
imanentním znakem je úcta k právům a svobodám jednotlivce, jelikož
do těch může stát legitimně zasáhnout jen zákonem, avšak jen
z důvodu ochrany práv a svobod druhých, anebo ochrany veřejných
statků. V této souvislosti se ve vyjádření zejména zdůrazňuje, že
zásah však stěží může být odůvodněn pouze nápravou pochybení státu
samého, na kterém se pochybením dotčený jednotlivec sám nepodílel.
Institut stížnosti pro porušení zákona podávané v neprospěch
obviněného může z uvedených důvodů dle přesvědčení předsedkyně
Nejvyššího soudu porušovat i princip obsažený v čl. 1 Ústavy.
Důvodem druhým, jenž ve svém vyjádření řadí předsedkyně
Nejvyššího soudu nad rámec odůvodnění protiústavnosti § 272 tr.
řádu obsaženého v návrhu III. senátu Ústavního soudu, je poukaz na
skutečnost, že v některých případech může institut stížnosti pro
porušení zákona podávané v neprospěch obviněného představovat
i zásah do práva nebýt stíhán dvakrát za tentýž trestný čin, a to
v intencích čl. 4 protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv
a základních svobod (dále jen "Úmluva"). Na rozdíl od čl. 40 odst.
5 Listiny, který hovoří v plurálu o možnosti uplatnění mimořádných
opravných prostředků (zjevně tak reaguje na platnou zákonnou
úpravu), které mohou zmíněný princip prolomit, zná čl. 4 protokolu
č. 7 k Úmluvě pouze obnovu řízení, jejíž přípustnost, co do
rozsahu, sám definuje. Rozsah přípustnosti totiž váže pouze na
nově odhalené skutečnosti, anebo na podstatnou vadu v předešlém
řízení, přičemž obě se uplatní pouze tehdy, mohly-li ovlivnit
rozhodnutí ve věci. Z toho se pak ve vyjádření dovozuje, že na
rozdíl od stížnosti pro porušení zákona, jejímž účelem je ochrana
objektivního práva či náprava vadného postupu v řízení tak říkajíc
"o sobě", je obnova ve smyslu protokolu č. 7 k Úmluvě přísně
vázána na ovlivnění konkrétního individuálního rozhodnutí ve věci.
Protože odstavec 3 čl. 4 protokolu č. 7 k Úmluvě stanoví, že od
tohoto článku nelze ustoupit podle čl. 15 Úmluvy, tj. ani ve
výjimečných (např. válečných) situacích, považuje se za zřejmé, že
nelze rozšiřovat prostor pro prolamování základního principu nebýt
stíhán dvakrát za týž trestný čin, jak zjevně činí zejména
stížnost pro porušení zákona podávaná v neprospěch obviněného.
Proto je institut stížnosti pro porušení zákona v neprospěch
obviněného ve vyjádření považován za zasahující v některých
případech do základního práva obsaženého v čl. 4 protokolu č.
7 k Úmluvě.
Ze všech uvedených důvodů se předsedkyně Nejvyššího soudu
přiklání k návrhu III. senátu Ústavního soudu na zrušení § 272 tr.
řádu pro jeho rozpor s čl. 1 Ústavy a čl. 4 protokolu č. 7
k Úmluvě. Na žádost Ústavního soudu předsedkyně Nejvyššího soudu
předložila pro účely předmětného řízení statistické údaje týkající
se podaných stížností pro porušení zákona v letech 1996 až 2001.
Z předložených údajů zejména vyplývá, že v uvedeném období
došlo jednak ke změně poměru stížností pro porušení zákona
podaných ve prospěch a v neprospěch obviněného, jednak k celkovému
nárůstu podaných stížností pro porušení zákona. Zatímco v roce
1996 bylo ministrem spravedlnosti podáno 174 stížností ve prospěch
a toliko 49 v neprospěch obviněného (přičemž 12 bylo podáno
zároveň v jeho prospěch i neprospěch), v roce 1997 byl pak poměr
sledovaných údajů 88 k 58 (při 3 podaných ve prospěch i neprospěch
obviněného), v roce 1998 pak 74 k 98 (při 6 podaných ve prospěch
i neprospěch obviněného), tj. poprvé počet stížností podaných
v neprospěch převýšil počet stížností podaných ve prospěch
obviněného, v roce 1999 pak poměr sledovaných údajů činil 88
k 117 (při 13 podaných ve prospěch i neprospěch obviněného),
v roce 2000 pak 113 k 166 (při 22 podaných ve prospěch
i neprospěch obviněného) a konečně v prvních sedmi měsících roku
2001 75 ke 102 (při 10 podaných ve prospěch i neprospěch
obviněného). Dále z předložených statistických údajů vyplývá, že
zatímco v roce 1996 činil podíl podaných stížností proti
rozhodnutí v přípravném řízení 14 %, v roce 1997 činil již 18 %,
v roce 1998 22 %, v roce 1999 21 %, v roce 2000 pak již 26 %
a v prvních sedmi měsících roku 2001 stoupl na 29 %.
Ministr spravedlnosti JUDr. Jaroslav Bureš v úvodu svého
vyjádření k návrhu III. senátu Ústavního soudu na zrušení § 272
tr. řádu zdůrazňuje, že právní institut stížnosti pro porušení
zákona byl zaveden do československého právního řádu přijetím
zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
a později přejímán i do dalších zákonů o trestním řízení soudním
[č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a č.
141/1961 Sb.) a zůstal přes dílčí novelizace zachován v právním
řádu České republiky po roce 1993 (§ 266 a násl. platného tr.
řádu). Domnívá se, že tento mimořádný opravný prostředek do značné
míry navazoval na zmateční stížnost pro zachování zákona, která
byla na základě zákona č. 119/1873 ř. z., jímž se uvádí trestní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (srov. § 33, 292 a 479) na
našem území používána již za bývalého Československa (v zemích
České a Moravskoslezské), byl však o některé prvky typické pro
tzv. socialistický právní řád obohacen a doplněn. Ve vyjádření se
dále poukazuje na skutečnost, že po roce 1990 byly proti stížnosti
pro porušení zákona jako mimořádnému opravnému prostředku zejména
v literatuře vznášeny námitky obsahující podobné argumenty jako ve
zmíněném usnesení Ústavního soudu, a to zejména z hlediska
rovnosti stran, neboť novela provedená zákonem č. 292/1993 Sb.
sice s účinností od 1. ledna 1994 ponechala oprávnění k podání
stížnosti pro porušení zákona pouze ministru spravedlnosti (do té
doby mohl podávat stížnost pro porušení zákona i generální
prokurátor), ale z hlediska rovnosti základních stran v trestním
řízení (stát versus obviněný) jde stále o orgán státu, přičemž
není rozhodující, kdo za stát v konkrétní fázi řízení vystupuje.
Ministr spravedlnosti připomíná, že v této souvislosti bylo
opakovaně zdůrazňováno, že stížnost pro porušení zákona je
v hlubokém rozporu s koncepcí právního státu, protože právo podat
stížnost pro porušení zákona, jako tzv. úřední opravný prostředek,
ve prospěch odsouzeného je svěřeno jen určitému vrcholnému
státnímu funkcionáři, který pak může dokonce podat tento opravný
prostředek i v neprospěch obviněného.
Vycházeje z těchto hledisek, ministr spravedlnosti vyjadřuje
souhlas s tím, že jestliže stát, za který vystupuje státní orgán
jako procesní strana v trestním řízení (není rozhodné, zda jde
v závislosti na stadiu řízení o státního zástupce či ministra
spravedlnosti), disponuje ve srovnání s obviněným dalším, byť
mimořádným opravným prostředkem zakládajícím možnost dosáhnout
zrušení pravomocného rozhodnutí v trestní věci, je to v rozporu se
zásadou rovnosti účastníků řízení ve smyslu čl. 37 odst. 3
Listiny, když z tohoto ustanovení je vyvozována rovnost procesních
stran jak v civilním, tak v trestním řízení, přičemž tato zásada
se netýká jen fyzických a právnických osob, ale i státu, resp.
státního orgánu, pokud v daném řízení vystupuje jako procesní
strana (nikoli jako nositel státní moci - potentior persona).
Trestní řízení, jak se dále uvádí ve vyjádření, je totiž řízením
kontradiktorním, tj. takovým řízením, ve kterém proti sobě stojí
strany jako procesní odpůrci, kdy v trestním řízení jde především
o rovnost žalobce a žalovaného, tedy státního zástupce
a obžalovaného, ale požadavek rovnosti stran ("rovnosti zbraní")
lze vztáhnout, byť s určitou výhradou, i na vztah ministra
spravedlnosti a obžalovaného, zejména pokud ministr spravedlnosti
podává stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného
(obžalovaného).
Při podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch
obviněného je třeba dle ministra spravedlnosti to chápat jako
určitý prostředek favor defensionis, který je možno z ústavních
hledisek akceptovat, poněvadž nemůže zhoršit jeho postavení jak
z hmotněprávních, tak z procesních hledisek, byť rovněž vyvolává
určité pochybnosti z hlediska rovnosti zbraní ve smyslu čl. 6
Úmluvy, zejména v případě, kdy se obviněný podnětem domáhá
stížnosti pro porušení zákona ve svůj prospěch, ale ministr
spravedlnosti ji nepodá, neboť v těchto případech by bylo možno
dovozovat rozpor se zásadami právního státu, který by měl
zaručovat rovnost prostředků k ochraně práv procesních stran,
resp. účastníků řízení, jako součásti práva na spravedlivý proces
ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.
Dle ministra spravedlnosti platí tyto úvahy tím více,
jestliže jde o stížnost pro porušení zákona v neprospěch
obviněného proti meritornímu rozhodnutí orgánů činných
v přípravném řízení, např. proti rozhodnutí vyšetřovatele nebo
státního zástupce o zastavení trestního stíhání podle § 172 tr.
řádu nebo postoupení věci jinému orgánu podle § 171 tr. řádu, kdy
nepochybně jde v případě rozsudku Nejvyššího soudu, kterým vysloví
podle § 268 odst. 2 tr. řádu porušení zákona a současně podle
§ 269 odst. 2 a § 272 tr. řádu takové napadené usnesení zruší
a podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikáže zpravidla státnímu
zástupci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl
o ní, o nepřípustný zásah do zásady obžalovací (§ 2 odst. 8 tr.
řádu), byť Nejvyšší soud nemůže v takovém rozhodnutí státnímu
zástupci uložit, aby v této věci podal na obviněného obžalobu.
Podle § 270 odst. 4 tr. řádu je totiž orgán, jemuž věc byla
přikázána, vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší
soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení
Nejvyšší soud nařídil, čímž Nejvyšší soud významně ovlivňuje právě
podklad pro podání obžaloby, a tím i zásadu obžalovací, která má
svůj ústavní základ zejména v ustanovení čl. 80 odst. 1 Ústavy,
ale i v navazujících ustanoveních čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1
Listiny.
Ve vyjádření se dále konstatuje, že všemi těmito otázkami se
Ministerstvo spravedlnosti opakovaně zabývalo při jednotlivých
novelizacích trestního řádu i v souvislosti s připravovanou
rekodifikací trestního práva procesního, jež pak došly svého
výrazu v tzv. velké novele trestního řádu, kde je zakotvena úprava
nového mimořádného opravného prostředku - dovolání, jenž se bude
týkat přesně vyjmenovaných soudních rozhodnutí a u něhož je
zachována rovnost stran (srov. § 265a až 265s tr. řádu) a který
byl v souladu se shora uvedenými názory v průběhu legislativního
procesu také z iniciativy Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího
soudu doplněn o oprávnění nejvyššího státního zástupce ve velmi
krátké lhůtě rušit nezákonná pravomocná usnesení nižších státních
zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci
(srov. § 173a a 174a tr. řádu). Tyto instituty by měly dle názoru
ministra spravedlnosti s účinností od 1. ledna 2002 v podstatě
nahradit stížnost pro porušení zákona, byť se až do přijetí
rekodifikace trestního řádu nadále zachovává (včetně § 272 tr.
řádu) pro určité výjimečné případy, kdy pochybení nebude napraveno
dovoláním nebo jiným opravným prostředkem (např. pro zrušení
usnesení o zastavení trestního stíhání v trestních věcech osob
obviněných z trestných činů spáchaných v dobách totalitního režimu
v návaznosti na zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu). Je
poukazováno v této souvislosti zejména na některé případy
z posledních let, kdy konečně byly trestně stíhány některé osoby
odpovědné za trestné činy spáchané ve prospěch komunistického
režimu, ale jejich trestní stíhání bylo již v přípravném řízení
nebo i v řízení před soudem zastaveno, což vedlo Ministerstvo
spravedlnosti i vládu k ponechání institutu stížnosti pro porušení
zákona (včetně § 272 tr. řádu) nadále v trestním řádu, neboť jinak
by tato pochybení nemohla již být napravena. V této souvislosti,
ilustruje danou problematiku i na konkrétním případu, upozorňuje
ministr spravedlnosti i na § 71 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.
a na problémy spojené s jeho dopadem na uvedené případy.
Ministr spravedlnosti upozorňuje dále na to, že pokud Ústavní
soud zruší § 272 tr. řádu, bude tím vytvořena velmi nevýhodná
situace z hlediska dalších podaných stížností pro porušení zákona,
poněvadž § 272 tr. řádu neřeší jen případy, kdy Nejvyšší soud
zruší podle § 269 odst. 2 tr. řádu a ve lhůtách uvedených v § 272
tr. řádu napadené rozhodnutí na základě stížnosti pro porušení
zákona podané v neprospěch obviněného po vyslovení porušení zákona
v jeho prospěch, ale i všechny další případy, kdy zákon nebyl
porušen v neprospěch obviněného, tedy řeší i případy, které se
nedotýkají obviněného, ale týkají se dalších osob, v jejichž
prospěch či neprospěch byla stížnost podána, a soud shledá, že
zákon byl porušen v neprospěch nebo ve prospěch takové jiné osoby
než obviněného (např. zúčastněné osoby, znalce v souvislosti se
znalečným, obhájce v souvislosti s jeho odměnou a hotovými výdaji
apod.). Tyto případy by pak nebyly nadále stížností pro porušení
zákona řešitelné, přičemž by je nebylo možno řešit ani dovoláním,
které v těchto věcech vzhledem ke konstrukci dovolání
a k předpokladu, že stížnost pro porušení zákona bude, byť
v omezené podobě, i po účinnosti tzv. velké novely nadále platit,
nebude možno podat. Ministr upozorňuje i na skutečnost, že
v § 272 odst. 2 tr. řádu se řeší případy běhu lhůty 3 měsíců (ve
smyslu změny zakotvené tzv. velkou novelou pak lhůty 6 měsíců),
platné i pro uvedené další osoby mimo obviněného ve věci
předložení stížnosti pro porušení zákona velkému senátu
v návaznosti na novelu zákona č. 335/1991 Sb., o soudech
a soudcích, účinnou od 1. ledna 2001 (zákon č. 30/2000 Sb.).
V případě, přistoupí-li Ústavní soud ke zrušení § 272 tr.
řádu, poukazuje se ve vyjádření na dvě okolnosti. První je
spojitost § 276 věty čtvrté tr. řádu s § 272 tr. řádu, pro kterou
by bylo nutné dle názoru ministra spravedlnosti spolu s derogací
§ 272 tr. řádu provést i derogaci uvedeného § 276 věty čtvrté tr.
řádu. Druhou je pak doporučení odložit účinnost případného
derogačního nálezu nejméně do 1. ledna 2002 (tj. do data nabytí
účinnosti tzv. velké novely tr. řádu), případně i na delší dobu,
neboť bude nutno zřejmě další novelou trestního řádu na takový
nález reagovat, zejména pokud jde o možnost "nápravy pochybení
týkajících se jiných osob než obviněného".
IV.
11. července 2001 byl Ústavnímu soudu doručen návrh
Nejvyššího soudu na zrušení § 272 tr. řádu podaný podle čl. 95
odst. 2 Ústavy, § 224 odst. 5 tr. řádu per analogiam a § 64 odst.
4 zákona č. 182/1993 Sb. Návrh vychází z usnesení Nejvyššího soudu
z 26. června 2001 sp. zn. 11 Tz 106/2001, jímž bylo přerušeno
řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem
spravedlnosti v neprospěch obviněného D. B. proti usnesení
státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Děčíně
z 19. prosince 2000 č. j. 2 Zt 897/2000-5 o postoupení trestní
věci, a dle výše uvedených ústavních a zákonných ustanovení byla
věc předložena Ústavnímu soudu.
Podle názoru senátu Nejvyššího soudu je institut stížnosti
pro porušení zákona v rozporu s koncepcí demokratického právního
státu, protože právo použít tohoto mimořádného opravného
prostředku je svěřeno pouze do rukou představitele exekutivy
- ministra spravedlnosti. Obviněný se nemůže domoci podání tohoto
mimořádného opravného prostředku ve svůj prospěch ani v případech
flagrantního závažného porušení zákona a je odkázán na rozhodnutí
ministra spravedlnosti. Ten, až na ojedinělé výjimky plynoucí
z rehabilitačního zákona, nemá povinnost tento mimořádný opravný
prostředek použít. Je na jeho zvážení, zda došlo k porušení zákona
a zda se jedná o tak závažné porušení, že vyžaduje zásah do
principu stability soudního rozhodování. Senát Nejvyššího soudu
konstatuje, že se jedná o institut, který by neměl mít místo
v moderním trestním řádu. Všechny uvedené nedostatky dle jeho
přesvědčení vystupují ještě víc do popředí u stížností pro
porušení zákona podávaných v neprospěch obviněných, a to zejména
v případech, kdy jsou tímto opravným prostředkem napadána
meritorní rozhodnutí orgánů přípravného řízení. Senát Nejvyššího
soudu proto dospěl k názoru, že existence tohoto institutu je
popřením rovnosti všech účastníků řízení vyjádřené v čl. 37 odst.
3 Listiny a nerespektuje právo na spravedlivý proces garantované
čl. 6 Úmluvy. Zákonnou možností Nejvyššího soudu zrušit v řízení
o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti
v neprospěch obviněného pravomocné rozhodnutí vyšetřovatele nebo
státního zástupce o zastavení trestního stíhání nebo postoupení
věci jinému orgánu a přikázat orgánům činným v přípravném řízení,
aby v trestním řízení pokračovaly, je navíc zásadním způsobem
prolomena zásada obžalovací, jež je vůdčí zásadou trestního řízení
v právním státě. Z uvedených důvodů není možno podle názoru senátu
Nejvyššího soudu tolerovat institut stížnosti pro porušení zákona
v neprospěch obviněného.
Usnesením z 10. října 2001 č. j. Pl. ÚS 19/01-6 Ústavní soud
předmětný návrh senátu Nejvyššího soudu z důvodu litispendence dle
§ 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. odmítl a uvedl, že Nejvyšší
soud jako oprávněný navrhovatel má podle § 35 odst. 2 zákona č.
182/1993 Sb. právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání
o dříve podaném návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
Ze stejných důvodů Ústavní soud usneseními z 20. září 2001 č.
j. Pl. ÚS 23/01-10, z 28. srpna 2001 č. j. Pl. ÚS 26/01-11, z 18.
září 2001 č. j. Pl. ÚS 30/01-11 a 10. října 2001 č. j. Pl. ÚS
32/01-10 odmítl i svým obsahem analogické návrhy Nejvyššího soudu
na zrušení § 272 tr. řádu, přičemž i v těchto věcech Nejvyšší soud
jako oprávněný navrhovatel má podle § 35 odst. 2 zákona č.
182/1993 Sb. právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání
o dříve podaném návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
V.
Dikce § 272 tr. řádu, ve znění pozdějších předpisů, jehož
ústavnost je Ústavním soudem posuzována v řízení o kontrole norem,
je následující:
"§ 272
(1) Nebyl-li zákon porušen v neprospěch obviněného, může
Nejvyšší soud postupovat podle § 269 odst. 2 až § 271 jen tehdy,
navrhl-li to ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení
zákona podané do šesti měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí
a rozhodl-li Nejvyšší soud o této stížnosti do tří měsíců od
jejího podání.
(2) Byla-li stížnost pro porušení zákona uvedená v odstavci
1 předložena do tří měsíců od jejího podání k rozhodnutí velkému
senátu kolegia, může Nejvyšší soud postupovat podle § 269 odst.
2 až § 271 jen tehdy, rozhodl-li o této stížnosti do tří měsíců od
jejího předání velkému senátu kolegia.".
VI.
Dle § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. Ústavní soud při
rozhodování v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů
posuzuje obsah těchto předpisů z hlediska jejich souladu
s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy,
popřípadě zákony, jedná-li se o jiný právní předpis, a zjišťuje,
zda byly přijaty a vydány v mezích Ústavou stanovené kompetence
a ústavně předepsaným způsobem. Pokud Ústavní soud v rámci
kontroly norem posuzuje ústavnost kompetence normotvorného orgánu
a ústavnost normotvorného procesu, vychází z § 66 odst. 2 zákona
č. 182/1993 Sb., dle něhož je návrh v řízení o zrušení zákonů
a jiných právních předpisů nepřípustný, jestliže ústavní zákon
nebo mezinárodní smlouva, s nimiž jsou podle návrhu přezkoumávané
předpisy v rozporu, pozbyly před doručením návrhu Ústavnímu soudu
platnosti. Z toho vyplývá, že u právních předpisů vydaných před
nabytím účinnosti Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. je Ústavní
soud oprávněn přezkoumávat toliko jejich obsahový soulad se
stávajícím ústavním pořádkem, nikoli však ústavnost procedury
jejich vzniku a dodržení normotvorné kompetence. (Viz nález sp.
zn. Pl. ÚS 9/99, publikovaný ve Sb. n. a u., sv. 16, s. 13 - 14;
vyhlášen pod č. 289/1999 Sb.).
Vycházeje z uvedené interpretace § 68 odst. 2 zákona č.
182/1993 Sb., v případě § 272 tr. řádu zkoumal Ústavní soud,
bylo-li napadené zákonné ustanovení přijato a vydáno v mezích
Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným způsobem toliko
z hlediska jeho novelizací provedených po 1. lednu 1993.
Jde o tyto zákony:
- Čl. I bod 177 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb.,
o soudech a soudcích: 'V § 272 se vypouštějí slova "generální
prokurátor nebo".'
- Čl. XI zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony: 'V § 272 se dosavadní text označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Byla-li stížnost pro porušení zákona uvedená v odstavci
1 předložena do tří měsíců od jejího podání k rozhodnutí velkému
senátu kolegia, může Nejvyšší soud postupovat podle § 269 odst.
2 až § 271 jen tehdy, rozhodl-li o této stížnosti do tří měsíců
od jejího předání velkému senátu kolegia." '
Z předložených sněmovních tisků a těsnopiseckých zpráv bylo
zjištěno, že
- zákon č. 292/1993 Sb. byl přijat na 14. schůzi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (1. volební období) dne 10.
listopadu 1993, když z přítomných 155 poslanců hlasovalo pro
jeho přijetí 104, 10 hlasovalo proti a 41 se hlasování zdrželo;
zákon byl podepsán příslušnými ústavními činiteli a byl řádně
vyhlášen v částce 74/1993 Sbírky zákonů, která byla rozeslána
dne 10. prosince 1993, účinnosti pak nabyl dne 1. ledna 1994;
- zákon č. 30/2000 Sb. byl schválen na 19. schůzi (3. volební
období) Poslanecké sněmovny dne 9. prosince 1999 usnesením č.
670, když z přítomných 187 poslanců hlasovalo pro jeho přijetí
164 a jeden poslanec hlasoval proti; zákon byl schválen Senátem
ve znění postoupeném mu Poslaneckou sněmovnou na 15. schůzi (2.
funkční období) usnesením č. 249 dne 12. ledna 2000, když
v hlasování ze 72 přítomných senátorů, při kvoru 37, hlasovalo
pro jeho přijetí 68 senátorů a proti nehlasoval nikdo; zákon byl
podepsán příslušnými ústavními činiteli a byl řádně vyhlášen
v částce 11/2000 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 23.
února 2000, účinnosti pak nabyl dnem 1. ledna 2001.
VII.
VII/a
Stížnost pro porušení zákona je dle § 266 a násl. tr. řádu
mimořádným opravným prostředkem, jenž sluší toliko státu a jímž
lze dosáhnout zrušení pravomocného rozhodnutí soudu, státního
zástupce nebo vyšetřovatele. Nejvyšší soud, jenž je o stížnosti
pro porušení zákona příslušný rozhodovat (§ 266 odst. 1 tr. řádu),
a kromě oprávnění ve věci přijmout akademický výrok (§ 268 odst.
2 tr. řádu) je nadán i kompetencí kasační, resp. apelační (§ 269
odst. 2, § 271 tr. řádu), a to i v případě stížnosti podané
v neprospěch obviněného (§ 272 tr. řádu).
Právní institut stížnosti pro porušení zákona byl zaveden do
československého právního řádu přijetím zákona č. 87/1950 Sb.,
přejímán byl pak i do dalších kodifikací trestního procesu (zákon
č. 64/1956 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb.) a zůstal zachován
i v právním řádu České republiky po roce 1993 (§ 266 a násl.
platného tr. řádu).
Zákon č. 87/1950 Sb. přinesl opuštění předchozí koncepce
demokratického trestního procesu a představoval převzetí sovětské
totalitní koncepce stalinského ražení. Při projednání osnovy
zákona Národním shromážděním dne 11. července 1950 v této
souvislosti tehdejší ministr spravedlnosti Štefan Rais prohlásil:
"Bylo-li nám dopřáno přispět k socialistickému budování naší
vlasti vypracováním důležitých nových zákonů a mezi nimi trestních
předpisů, tak především patří za to naše vřelé poděkování sovětské
socialistické právní vědě a vynikajícím sovětským pracovníkům
v oboru trestního práva. (Potlesk) Stejně jako v jiných oborech,
rovněž v trestním právu patří sovětské vědě nesporné světové
prvenství. Právníci Sovětského svazu pozvedli na nebývalou výši
a zpracovali nepřekonatelným způsobem problémy socialistického
trestního práva a obohatili na podkladě učení marxismu-leninismu
vědu o trestním právu o nové důležité poznatky, ke kterým měšťácká
věda nikdy nedospěla a nemůže dospět a o jejichž vyřešení se již
dnes ani nepokouší. Znalost sovětských zákonů a sovětské teorie
byla nutným a základním předpokladem pro formulaci našich nových
trestních zákonů, a bez ní by nám nebylo možné v tak krátkém čase
dokončit osnovy, které teď projednává Národní shromáždění. Je
samozřejmé, že přitom bylo třeba navázat na náš dosavadní vývoj
i na historické zkušenosti našeho pracujícího lidu. Třeba však
zdůraznit, že podstata otázek, kterými se zabývá nové trestní
právo, byla odhalena a vzorně zpracována ve zkušenostech
Sovětského svazu. Výsledky legislativní práce na novém trestním
právu jsou proto novým úspěchem nejen naší dělnické třídy, nýbrž
i marx-leninského myšlení vůbec a socialistické vědy velikého
Sovětského svazu zvláště." (viz www. psp. cz).
Zavedení institutu stížnosti pro porušení zákona v neprospěch
obviněného v tr. řádu z roku 1950 bylo projevem posílení moci
exekutivní vůči moci soudní (a to zejména prokuratury jako tzv.
"strážce socialistické zákonnosti"). Vycházelo dále z nedůvěry ve
spolehlivost justice v pozici represivního aparátu totalitního
státu a představovalo instalování možnosti centrálním rozhodnutím
dosáhnout revokace jakéhokoli pravomocného trestněprávního
rozhodnutí, a to i v neprospěch obviněného.
Lze přisvědčit jak vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny,
tak ministra spravedlnosti, že problém ústavnosti institutu
stížnosti pro porušení zákona byl opakovaně posuzován při
polistopadových novelizacích tr. řádu, a dále byl výrazně kriticky
reflektován i v teorii trestního práva procesního (viz např. P.
Šámal, Opravné prostředky v trestním řízení. Stížnost pro porušení
zákona. Obnova řízení. Praha 1999, s. 160 - 161).
VII/b
K ústavním principům tvořícím jeden z komponentů základního
práva na spravedlivý proces patří i princip "rovnosti zbraní",
resp. princip rovnosti příležitostí (čili princip rovnosti všech
účastníků řízení) podle čl. 37 odst. 3 Listiny, čl. 96 odst. 1
Ústavy a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Uvedený princip nabývá zvláštní
důležitosti v řízení trestním, v němž je ve vztahu k obviněnému
úzce spjat s právem na obhajobu, s právem skutkově i právně
argumentovat a s právem vyjadřovat se ke všem prováděným důkazům.
Princip rovnosti účastníků trestního řízení kromě funkce ochrany
postavení obviněného, jemuž svědčí presumpce neviny, je dále
součástí i celkové koncepce demokratického trestního procesu,
jejímž výrazem je zásada kontradiktornosti řízení.
Princip "rovnosti zbraní" v trestním řízení se promítá do
všech stadií trestního řízení, jakož i do všech jeho aspektů.
Uplatňuje se jak v nalézacím, tak v přezkumném řízení, v obou pak
v celém jejich rozsahu, zejména ale v řízení důkazním (při
navrhování důkazů, právu vyjadřovat se k prováděným důkazům
apod.). Princip "rovnosti zbraní" v trestním řízení není
absolutní, obecně však platí maxima, dle níž státu ve srovnání
s obviněným v žádném kontextu nepřísluší více práv, resp.
výhodnější procesní postavení [srov. např. časové omezení
oprávnění státního zástupce podat návrh na obnovu řízení
v neprospěch obviněného dle § 279 písm. a) tr. řádu].
Princip "rovnosti zbraní" (čl. 6 odst. 1 Úmluvy) se výrazně
promítl v dosavadní judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.
Lze jej v této souvislosti charakterizovat zejména tím, že dle
názoru soudu jeho základem je myšlenka rovnosti, pročež je
srovnatelný s principem zákazu diskriminace dle čl. 14 Úmluvy.
V trestním procesu nadto slouží ochraně obviněného, jemuž svědčí
až do okamžiku jeho odsouzení presumpce neviny, a je úzce spjat
s kontradiktorní povahou trestního řízení. (Viz zejména případy
Bnisch vs. Rakousko a Brandstetter vs. Rakousko - doktrinární
analýzu podává např. J. A. Frowein, W. Peukert, Europaische
Menschenrechtskonvention. EMRK-Kommentar.
Kehl-Strassburg-Arlington 1996, s. 219 a násl., M. de Salvia,
Compendium de la CEDH. Kehl-Strassburg-Arlington 1998, s. 147
a násl.)
Na rozdíl od všech ostatních opravných prostředků upravených
v trestním řádu toliko stížnost pro porušení zákona přísluší pouze
jedné procesní straně - státu. Pakliže stát jako procesní strana
v trestním řízení (přičemž nelze považovat za rozhodné, který
státní orgán ve kterém stadiu trestního řízení je oprávněn jeho
jménem jednat) disponuje ve srovnání s obviněným dalším procesním
prostředkem zakládajícím možnost dosáhnout zrušení pravomocného
rozhodnutí v trestní věci, nelze než z této skutečnosti dovodit
dotčení práva obviněného na "rovnost zbraní" v trestním procesu,
plynoucího z čl. 37 odst. 3 Listiny, čl. 96 odst. 1 Ústavy a čl.
6 odst. 1 Úmluvy.
Pokud by z uvedeného tvrzení bylo vyjmuto oprávnění podat
stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného, a to z důvodu
jeho chápání jako procesního výrazu určitého "dobrodiní", jenž
v oblasti práva hmotného není způsobilý zasáhnout práva
obviněného, výtka protiústavnosti se zužuje na institut stížnosti
pro porušení zákona v neprospěch obviněného.
V období před přijetím trestního řádu č. 87/1950 Sb. platný
trestní řád (zákon č. 119/1873 ř. z., ve znění pozdějších
předpisů) znal v rámci soustavy mimořádných opravných prostředků
institut zmateční stížnosti pro zachování zákona, jenž "v zájmu
jednotnosti práva" umožňoval "generálnímu prokurátorovi právo
z moci úřední nebo z příkazu ministra spravedlnosti dovolati se
rozhodnutí nejvyššího soudu o otázce, zda určitým 1. rozsudkem,
2. usnesením nebo 3. postupem trestního soudu (nebo státního
zastupitelství) byl porušen zákon" (J. Kallab, Učebnice trestního
řízení. Brno 1930, s. 207). Rozhodnutí nejvyššího soudu však
zpravidla nemělo účinku na obžalovaného, šlo "jen o autoritativní
rozřešení sporné snad právní otázky, aniž soudy by byly vázány
mínění nejvyššího soudu vzíti za své" (tamtéž, s. 208). Důsledky
pro obviněného ve formě reformace anebo kasace byly právní úpravou
zmateční stížnosti pro zachování zákona (§ 292 zákona č. 119/1873
ř. z., ve znění pozdějších předpisů) předvídány výjimečně, a to
toliko ve prospěch obviněného v případě jeho odsouzení k trestu.
Z naznačené rekapitulace plyne, že právní úprava obsažená
v předúnorovém trestním řádu v řízení o zmateční stížnosti pro
zachování zákona podané v neprospěch obviněného umožňovala přijetí
toliko akademického výroku za účelem sjednocování judikatury při
řešení dané právní otázky, nepřipouštěla ale nepříznivé kasační,
resp. reformační účinky pro obviněného. Takto koncipovaná stížnost
pro zachování zákona platí v Rakouské republice až do současnosti.
V základním mezinárodním srovnání k institutu stížnosti pro
porušení zákona, jenž je k dispozici toliko jedné procesní straně,
státu, a jenž může směřovat v neprospěch obviněného proti
pravomocným rozhodnutím soudů, jakož i orgánů přípravného řízení,
nelze najít paralelu.
Toliko ilustrativně lze v této souvislosti zmínit kupř.
právní úpravu německou. Soustava opravných prostředků zakotvená
v platném trestním řádu (zákon č. 253/1877 RGBl., ve znění
pozdějších předpisů) zahrnuje instituty stížnosti, odvolání,
revize a obnovy řízení, jež plně odpovídají požadavkům plynoucím
z čl. 6 Úmluvy, tj. i principu "rovnosti zbraní".
Relevance výtky neakceptování principu "rovnosti zbraní"
vystupuje pak ještě naléhavěji v případech možného uplatnění
stížnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněného proti
rozhodnutím orgánů činných v přípravném řízení (kupř. proti
rozhodnutí vyšetřovatele, resp. státního zástupce o zastavení
trestního stíhání). K vůdčím zásadám trestního řízení v právním
státu, a to od dob osvícenství, patří zásada obžalovací, resp.
akuzační (§ 2 odst. 8 tr. řádu), jíž byla v trestním procesu
překonána a nahrazena zásada inkviziční. Dle zásady obžalovací
nezbytnou součástí demokratického trestního procesu,
respektujícího hodnoty nezávislosti soudního rozhodování, je
institucionální oddělení procesních funkcí přípravy a podání
obžaloby a rozhodování o vině a trestu mezi různé procesní
subjekty. Z hlediska ústavního pak tato zásada plyne z čl. 80
odst. 1, čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1 Listiny. Je-li Nejvyšší
soud v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem
spravedlnosti v neprospěch obviněného proti pravomocnému
rozhodnutí vyšetřovatele, resp. státního zástupce o zastavení
trestního stíhání dle § 272 tr. řádu oprávněn takovéto rozhodnutí
zrušit a orgánům činným v přípravném řízení přikázat, aby
v trestním stíhání pokračovaly, pak nelze toto oprávnění
kvalifikovat jinak než jako ústavně rozporný průlom do kautel
spojených se zásadou obžalovací v trestním řízení. Orgán, jemuž
věc byla přikázána, je přitom podle § 270 odst. 4 tr. řádu vázán
právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud, a je
povinen provést procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud
nařídil. Nejvyšší soud tímto významně ovlivňuje skutečnosti,
z nichž podání obžaloby vychází, a tím i zásadu obžalovací. V této
souvislosti nutno poukázat i na trvalý nárůst počtu i poměr
podaných stížností proti rozhodnutí v přípravném řízení.
Poukazuje-li se ve vyjádření ministra spravedlnosti na
pozitivní efekty institutu stížnosti pro porušení zákona
v neprospěch obviněného v kontextu vyrovnání se s obdobím
totalitní zvůle, nutno konstatovat následující:
Novela tr. řádu č. 265/2001 Sb. zavádí institut dovolání
v neprospěch obviněného, jímž lze napadnout pravomocné rozhodnutí
soudu ve věci samé a jenž je svěřen nejvyššímu státnímu zástupci
[§ 265a odst. 1, § 265d odst. 1 písm. a) tr. řádu, ve znění zákona
č. 265/2001 Sb.]. Ve vztahu k pravomocným usnesením nižších
státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení
věci pak novela zavádí oprávnění nejvyššího státního zástupce tato
rozhodnutí rušit pro jejich rozpor se zákonem (§ 173a, 174a tr.
řádu, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.). Ke dni účinnosti novely
tr. řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb., tj. k 1. lednu 2002,
se tím vytváří právní mechanismus, jenž umožňuje státu efektivně
uplatnit veřejný zájem na dosažení účelu trestního řízení, zároveň
ale dostát požadavkům plynoucím pro řádný proces z čl. 37 odst.
3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, tj. zejména požadavku rovnosti
účastníků řízení (požadavku "rovnosti zbraní"). Odložením
derogačního účinku nálezu Ústavního soudu ke dni 31. prosince
2001 pak v právní úpravě z hlediska analyzovaného účelu
mimořádného opravného prostředku nevzniká žádná mezera.
V uvedeném kontextu nutno poukázat na skutečnost, že otázkou
rovnosti účastníků trestního řízení a hledisky jejího možného
omezení v neprospěch obviněného se Ústavní soud obsáhle zabýval ve
věci sp. zn. Pl. ÚS 4/94 (Sb. n. a u., sv. 2, s. 57 a násl.;
vyhlášen pod č. 214/1994 Sb.). V souvislosti s ústavností
institutu anonymních svědků v trestním řízení konstatoval:
"Smyslem práva na veřejné projednání věci, ve spojení s právem
vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, je poskytnout obžalovanému
v trestním procesu možnost verifikace důkazů, směřujících vůči
němu, a to před tváří veřejnosti. Tato verifikace v případě
svědecké výpovědi obsahuje dva komponenty: prvním je prověření
pravdivosti skutkových tvrzení, druhým je potom možnost prověření
věrohodnosti svědka. Instituce anonymních svědků tudíž omezuje
možnost obžalovaného verifikovat pravdivost vůči němu směřující
svědecké výpovědi, protože vylučuje možnost vyjádřit se k osobě
svědka a k jeho věrohodnosti. Omezuje tedy jeho práva na obhajobu,
je v rozporu s principem kontradiktornosti procesu, s principem
rovnosti účastníků. ... K omezení základních práv či svobod,
i když jejich ústavní úprava omezení nepředpokládá, může dojít
v případě jejich kolize. Základní je v této souvislosti maxima,
podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu
jiného základního práva či svobody. ... Vzájemné poměřování ve
vzájemné kolizi stojících základních práv a svobod spočívá
v následujících kritériích: Prvním je kritérium vhodnosti, tj.
odpověď na otázku, zdali institut, omezující určité základní
právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního
práva). ... Druhým kritériem poměřování základních práv a svobod
je kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání legislativního
prostředku, omezujícího základní právo, resp. svobodu s jinými
opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak
nedotýkajícími se základních práv a svobod. ... Třetím kritériem
je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv.".
Z pohledu naznačených kautel principu proporcionality
institut stížnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněného
prolamující základní práva plynoucí z ústavního principu rovnosti
neobstojí. Jakkoli sleduje jako svůj cíl ochranu veřejného zájmu
na spravedlivém potrestání pachatele trestného činu, a tím princip
panství práva, nesplňuje podmínku potřebnosti, tj. podmínku
spočívající v porovnání legislativního prostředku omezujícího
základní právo, resp. svobodu s jinými opatřeními umožňujícími
dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv
a svobod. Tato skutečnost vystupuje zvlášť významně do popředí
v souvislosti se zavedením mimořádného opravného prostředku
- dovolání - v trestním řízení novelou tr. řádu č. 265/2001 Sb.
V souvislosti s proklamovaným účelem výjimečnosti institutu
stížnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněného nutno
poukázat i na statistickými údaji prokázanou stoupající tendenci
zvyšování poměru podaných stížností v neprospěch obviněných.
Dopadá-li zrušení § 272 tr. řádu nejen na případy porušení
zákona ve prospěch obviněného, ale i na všechny další případy, kdy
zákon nebyl porušen v neprospěch obviněného, ale byl porušen
u dalších osob, v jejichž prospěch či neprospěch byla stížnost
podána, a soud shledá, že zákon byl porušen v neprospěch nebo ve
prospěch takové jiné osoby než obviněného (např. zúčastněné osoby,
znalce v souvislosti se znalečným, obhájce v souvislosti s jeho
odměnou a hotovými výdaji apod.), pak by dle názoru ministra
spravedlnosti tyto případy nebyly nadále stížností pro porušení
zákona řešitelné, přičemž by je nebylo možno řešit ani dovoláním.
Tato okolnost na důvodnosti zrušení institutu stížnosti pro
porušení zákona v neprospěch obviněného však nic nemůže změnit.
Žádný právní řád není a nemůže být z hlediska soustavy procesních
prostředků k ochraně práv, jakož i z hlediska soustavy uspořádání
přezkumných instancí budován ad infinitum. Každý právní řád
přináší a nutně musí přinášet i určitý počet chyb. Účelem
přezkumného, resp. přezkumných řízení může reálně být takováto
pochybení aproximativně minimalizovat, a nikoli bezezbytku
odstranit. Soustava přezkumných instancí je proto výsledkem
poměřování na straně jedné úsilí o dosažení panství práva, na
straně druhé efektivity rozhodování a právní jistoty. Z pohledu
tohoto kritéria je zavedení mimořádných opravných prostředků, čili
prodlužování řízení a prolomení principu nezměnitelnosti
rozhodnutí, která již nabyla právní moci, adekvátní toliko
v případě důvodů výjimečných. Za takové nelze pak označit ty, jež
v této souvislosti uvádí ministr spravedlnosti ve svém vyjádření.
Vycházeje ze všech uvedených důvodů, dospěl Ústavní soud
k závěru, že § 272 tr. řádu, ve znění pozdějších předpisů, je
v rozporu s čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy
v souvislosti s jím založenou možností rušit v neprospěch
obviněného i pravomocná rozhodnutí v přípravném řízení, rovněž
i s čl. 80 odst. 1 a s čl. 90 Ústavy a s čl. 40 odst. 1 Listiny,
pročež plénum Ústavního soudu rozhodlo o jeho zrušení. Ústavní
soud v tomto kontextu připomíná, že zrušením § 272 tr. řádu se
ruší toliko kasační a apelační pravomoc Nejvyššího soudu v řízení
o stížnosti pro porušení zákona podané v neprospěch obviněného,
neruší se ale řízení jako takové, tj. neruší se možnost přijmout
v dané věci akademický výrok za účelem sjednocování judikatury pro
futuro (§ 268 odst. 2 tr. řádu).
VII/c
Ustanovení § 272 tr. řádu bylo v průběhu řízení před Ústavním
soudem částečně novelizováno zákonem č. 265/2001 Sb., kterým se
mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dle
čl. I bodu 199 'V § 272 odst. 1 a 2 se slova "do tří měsíců od
jejího podání" nahrazují slovy "do šesti měsíců od jejího
podání".' Tato zákonná úprava je platná dnem 31. července 2001,
tj. dnem rozeslání částky 102/2001 Sbírky zákonů, v níž byl
předmětný zákon publikován, dle čl. XIV pak nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2002.
Dle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. je dán důvod
zastavení řízení, jestliže zákon, jiný právní předpis, nebo jejich
jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou
platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.
K interpretaci uvedeného zákonného důvodu zastavení řízení se
Ústavní soud vyjádřil zejména v usnesení sp. zn. Pl. ÚS 20/99
z 18. dubna 2001. Konstatoval, že v případě, je-li novelou zákona
určité ustanovení zrušeno a zároveň ve shodné dikci přijato, avšak
v systematice zákona zařazeno odlišně, jedná se o nový projev vůle
zákonodárce, tudíž původně navrhovatelem napadené ustanovení
pozbylo platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Za
této situace Ústavní soud dospěl k závěru, že nejsou dány ani
podmínky připuštění změny návrhu podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb.
ve spojení s § 95 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu.
V předmětné věci se však jedná o případ odlišný, na který
§ 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. nedopadá. Novelou tr. řádu
provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., byla totiž změněna toliko část
§ 272 tr. řádu (prodloužením lhůty pro rozhodování Nejvyššího
soudu o stížnosti pro porušení zákona v neprospěch obviněného).
Tato část z hlediska důvodů posuzování ústavnosti celého § 272 tr.
řádu dotýkajícího se institutu stížnosti pro porušení zákona jako
takového není rozhodná.
VII/d
Dle § 276 věty čtvrté tr. řádu "Zajistit osobu obviněného
vydáním příkazu k zatčení a vzetím do vazby lze však jen tehdy,
navrhne-li to ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení
zákona podané v neprospěch obviněného a považuje-li to Nejvyšší
soud za nezbytné vzhledem k závažnosti trestného činu
a naléhavosti vazebních důvodů.".
Uvedené zákonné ustanovení v předmětné věci ze strany
Nejvyššího soudu uplatněno nebylo, a tudíž u něj nebyly dány
podmínky postupu dle § 78 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.
Podle ustáleného názoru Ústavního soudu je tento soud při
svém rozhodování rozsahem podaného návrhu vázán a ve svém
rozhodnutí z jeho hranic (ultra petitum) vykročit nemůže (viz
např. nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 8/95, Sb. n. a u., sv. 4, s.
279; vyhlášen pod č. 29/1996 Sb.).
Ustanovení § 276 věty čtvrté tr. řádu se v důsledku zrušení
§ 272 tr. řádu (čili v důsledku zrušení kasační, resp. apelační
pravomoci Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení
zákona v neprospěch obviněného) stává ustanovením obsoletním.
Derogací skutkové podstaty obsažené v § 272 tr. řádu ztrácí § 276
věty čtvrté tr. řádu rozumný smysl: Ruší-li se kasační, resp.
apelační pravomoc Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro
porušení zákona v neprospěch obviněného a je ponechána možnost
přijetí toliko akademického výroku bez konkrétního dopadu na
obviněného, pak nelze než ponechání pravomoci Nejvyššího soudu
v takovém řízení rozhodnout o zatčení obviněného, resp. o jeho
vzetí do vazby považovat za contradictio in adiecto. Jinými slovy:
V situaci, kdy v důsledku zrušení určitého zákonného ustanovení
derogačním nálezem Ústavního soudu ustanovení jiné, obsahově od
předchozího odvislé, ztrácí rozumný smysl, tj. ztrácí
opodstatněnost své normativní existence, je tím dán důvod pro
zrušení i tohoto zákonného ustanovení, a to aniž by se jednalo
o postup ultra petitum. Platnost takového ustanovení zaniká totiž
na základě principu cessante ratione legis, cessat lex ipsa,
derogace provedená Ústavním soudem má proto toliko evidenční,
technickou povahu.
Proto plénum Ústavního soudu v návaznosti na zrušení § 272
tr. řádu zrušilo rovněž ustanovení § 276 věty čtvrté tr. řádu.
Z důvodů výše vyložených Ústavní soud odložil účinnost
derogačního nálezu i ve vztahu k ustanovení § 276 věty čtvrté tr.
řádu k datu 31. prosince 2001.
VII/e
Nad rámec rationis decidendi, toliko jako obiter dictum,
považuje Ústavní soud za potřebné se vyjádřit i k právním
důsledkům tohoto derogačního nálezu.
Důsledkem prvním je dopad § 71 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.
na předmětnou věc.
Byl-li na základě právního předpisu, který byl zrušen, vydán
soudem v trestním řízení rozsudek, který nabyl právní moci, ale
nebyl dosud vykonán, je zrušení takového právního předpisu dle
uvedeného zákonného ustanovení důvodem pro obnovu řízení podle
ustanovení zákona o trestním řízení soudním. V posuzované věci
však o takový důvod nejde. Porušení principu "rovnosti zbraní"
v zákonné úpravě aktivní legitimace k podání mimořádného opravného
prostředku se totiž nedotýká ústavnosti, případně zákonnosti
samotného řízení před Nejvyšším soudem, případně řízení na ně
navazujícího. Zrušení § 272 tr. řádu tudíž důvod obnovy řízení dle
§ 71 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. nezakládá.
Důsledkem druhým je pak otázka intertemporality derogačního
nálezu, tj. otázka, zda se případná derogace § 272 tr. řádu
vztahuje i na případy, u nichž byla ministrem spravedlnosti podána
stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného, avšak ke dni
účinnosti zrušujícího nálezu o nich nebylo Nejvyšším soudem
rozhodnuto. Jelikož Ústavní soud není oprávněn v souvislosti se
svou pravomocí rušit zákony a jiné právní předpisy, resp. jejich
jednotlivá ustanovení pozitivním způsobem upravit z toho plynoucí
intertemporální důsledky, nelze než v této souvislosti odkázat na
obecné principy právní. Pro oblast intertemporality v civilním
i trestním procesu platí princip, dle něhož, nestanoví-li zákon
jinak, soud postupuje podle procesní úpravy platné a účinné v době
rozhodování. V rozhodované věci zrušením § 272 tr. řádu se ruší
toliko kasační a apelační pravomoc Nejvyššího soudu v řízení
o stížnosti pro porušení zákona podané v neprospěch obviněného,
neruší se ale řízení jako takové, tj. neruší se možnost přijmout
v dané věci akademický výrok za účelem sjednocování judikatury pro
futuro (§ 268 odst. 2 tr. řádu). Z toho plyne, že v případech,
u nichž byla ministrem spravedlnosti podána stížnost pro porušení
zákona v neprospěch obviněného, avšak ke dni účinnosti zrušujícího
nálezu o nich nebylo Nejvyšším soudem rozhodnuto, lze po nabytí
účinnosti derogačního nálezu Ústavního soudu rozhodnout již toliko
akademickým výrokem.
Předseda Ústavního soudu:
JUDr. Kessler v. r.
Odlišné stanovisko podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, zaujal k odůvodnění rozhodnutí pléna soudce
JUDr. Vlastimil Ševčík.